Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
De jure⇐ ПредыдущаяСтр 18 из 18
Настоящая же борьба разгорелась вокруг двух юридических вопросов. Позиция истца была понятна и, надо сказать, весьма приятна для суда: ст. 20 Положения говорит только об индоссаменте, совершенном после протеста или после истечения срока для его совершения [187], но ни словом не упоминает об индоссаменте, совершенном после банкротства векселедателя. Позиция, полученная посредством буквального толкования нормы. «Газэнергобанк» же настаивал (и совершенно, по нашему мнению, справедливо) на том, что необходимо выяснить — а соответствует ли действительный заложенный в норму смысл, буквальному значению тех слов, которыми она выражена? Для выяснения этого вопроса специалистами банка было предложено следующее рассуждение (юристы по достоинству его оценят). Почему индоссамент, совершенный после срока платежа, но до протеста — это еще «нормальный» индоссамент, а вот после протеста — уже нет? В чем смысл такого различения? Очевидно, потому, что до протеста вексель еще не несет в себе информации о том, исполнено ли или нет удостоверенное им обязательство прямого должника. Даже уже наступил срок платежа, но вексель все еще находится на руках у кредитора, — это само по себе ни о чем не говорит. Скорее всего, кредитор просто не пытался предъявить векселя к платежу — только и всего. Но если на векселе появляется отметка о протесте в неплатеже (такой вексель именуется преюдицированным), то ясно, что всякие лица имеют возможность установить посредством простого внешнего осмотра векселя тот факт, что удостоверенное им вексельное обязательство нарушено. В чем заключается содержание обязательства индоссанта? «Индоссант, поскольку не оговорено обратное, отвечает за акцепт и платеж» — постановляет ч. 1 ст. 15 Положения о векселях. В «переводе» на «юридический язык» это означает: задача индоссанта состоит в том, чтобы обеспечить вексельное обращение без эксцессов, и в частности — сделать так, чтобы вексель был оплачен. Если индоссант не смог этого обеспечить, и факт эксцесса удостоверен протестом (ст. 44 Положения о векселях), то векселедержатель вправе предложить индоссанту произвести платеж (выкупить вексель) (ст. 45 Положения) и, при отказе индоссанта от этого, — обратиться к нему с иском о вексельном взыскании (ст. 47 и 48 Положения). Если же индоссамент совершается на преюдицированном векселе, т. е. в момент, когда нарушение вексельного обязательства прямым должником уже состоялось и о нем достоверно известно всякому лицу, в том числе и приобретающему вексель, то спрашивается: в чем же в таком случае будет заключаться обязательство индоссанта? На него возлагается невыполнимая задача — предохранить обращение векселя от эксцессов, в то время, когда эксцесс уже состоялся! Но разве допустимо обязывать к совершению невозможного? Допустимо ли, к примеру, устанавливать залог или поручительство по обязательству, которое уже нарушено? страховать от риска, который уже реализовался? обеспечивать отсутствие недостатков товара, заранее известных покупателю? Разумеется, нет. Но то же самое явление наблюдается и в случае ин-доссирования векселя после банкротства прямого должника. Банкротство — процедура публичная; об объявлении банкротом производится публикация. Значит, об объявлении векселедателя — КБ «Моснацбаик» — несостоятельным в момент совершения индоссамента приказу ООО «Арт-Плюс ГМБХ» знали и должны были достоверно знать любые добросовестные заинтересованные лица. По законодательству о банкротстве данный факт означает лишь наступление сроков по обязательствам банкрота, а по вексельному законодательству—еще и свидетельствует о том, что выданные им вексельные обязательства являются нарушенными. Банкротство прямого вексельного должника — это тоже эксцесс вексельного обращения, да еще к тому же и такой, который можно не удостоверять протестом. Об этом более чем определенно свидетельствуют ст. 43 и 44 Положения о векселях. Таким образом выходило, что буквальный смысл ст. 20 Положения существенно уже действительного. Если верно, что назначение института послесрочного индоссамента состоит в том, чтобы избежать несообразностей в правовом статусе вексельных регрессных должников в отношении к послесрочному приобретателю, то получается следующий вывод: послесроч-ным должен считаться не только индоссамент, совершенный после протеста, но и индоссамент, совершенный после объявления несостоятельным прямого вексельного должника, и, более того — после всякого вообще юридического факта, дающего векселедержателю право на вексельный иск. Осталось разъяснить третий вопрос, состоящий из двух частей: в чем заключаются и (самое главное) на кого распространяются предусмотренные ст. 20 Положения о векселях «последствия обыкновенной цессии»? «Арт-Плюс ГМБХ» предпочел этого вопроса попросту не замечать, что, впрочем, было логично. Ведь по его мнению узаконивающий его индоссамент вовсе не относился к категории послесрочных, ну, а коли так — то и обсуждать нечего: перед нами нормальный индоссамент, а значит норма о «последствиях цессии» к нашей ситуации не относится. «Газэнергобанку» же предстояла нелегкая задача — установить смысл нормы самому и разъяснить его судьям. Банковские юристы продолжили изложенное выше рассуждение о назначении института послесрочного индоссамента следующим образом. Лицо, которое зная о нарушении прямого вексельного обязательства, тем не менее, все равно приобретает вексель, демонстрирует этим своим поступком то, что исправность и платежеспособность прямого вексельного должника не имеют для него большого значения. Но это противоречит самому назначению векселя как инструменту оформления кредитных отношений, охраны и защиты интересов их активных участников — кредиторов. Коль скоро лицо соглашается стать держателем заведомо ненадежной ценной бумаги, значит, для него не очень-то и важны ее вексельные свойства. Срабатывает принцип юридической экономии: права и преимущества, которые лицу не нужны, по наступлении определенного события либо вовсе перестают за ним признаваться (считаются прекращенными), либо теряют способность к принудительной реализации (защите). Приобретатель векселя по послесрочному индоссаменту расписывается в том, что ему неинтересны его вексельные свойства. Раз так, то эти свойства документ должен потерять. Значит, фраза ст. 20 Положения о том, что послесроч ный индоссамент имеет последствия лишь обыкновенной цессии, означает, что он не имеет тех последствий, которые характерны для обыкновенного вексельного индоссамента, попросту говоря, не является индоссаментом. Следовательно, на лицо, легитимируемое послесрочным индоссаментом, не распространяются правила Положения о векселях о правах кредитора, получившего вексель по индоссаменту (законного держателя), в частности — правила ст. ст. 16, 17, 47 и др. Правовое положение таких лиц (цессионариев) определяется общегражданскими нормами о цессии (в частности — ст. ст. 386 и 390 ГК), а не нормами вексельного законодательства. Применив этот вывод получаем следующие результаты. Статьей 16 Положения векселедержатель определяется как лицо, которое легитимировано именно индоссаментом, а не надписью, имеющей последствия обыкновенной цессии. Но коль скоро ООО «Арт-Плюс ГМБХ» было легитимировано не индоссаментом, а передаточной надписью, имеющей последствия обыкновенной цессии, оно не может быть признано законным векселедержателем. Если это так, то лица, индоссировавшие вексель, не несут перед ним каких-либо обязанностей, ведь в силу ст. 47 Положения, они обязаны только перед векселедержателем, каковым ООО «Арт-~ Плюс ГМБХ» не являлось. А ст. 17 Положения установлено, что «лица, к которым предъявлен иск по... векселю, не могут противопоставлять векселедержателю возражения, основанные на их личных отношениях... к предшествующим держателям...». Коль скоро ООО «Арт-Плюс ГМБХ» не является векселедержателем, как это было доказано выше, то «Газэнергобанк» вправе противопоставить ему возражения, основанные на его отношениях с любым из предшествующих истцу векселедержателей, в частности — возражения, касающиеся его отношений с ОАО «Калугапутьмаш». Сказанное позволяет правильно ответить и на вторую часть вопроса: «последствия обыкновенной цессии», о которых говорит ст. 20 Положения о векселях, относятся к приобретателю векселя по послесрочному индоссаменту и зна чит, ссылаться на них может не только его непосредственный контрагент (индоссант послесрочного индоссамента), но и все иные индоссанты, и, более того — все вообще регрессные вексельные должники (индоссанты, авалисты, а в переводном векселе — также и трассант). Они продолжают быть обязаны перед лицами, приобретшими документ именно как вексель, т. е. лицами, легитимированными непрерывным рядом индоссаментов (законными векселедержателями), но не становятся обязанными в отношении его послесрочных приобретателей, ибо после протеста векселя в неплатеже или иного равнозначного эксцесса они лишены возможности принять на себя какую-либо «вексельную» обязанность. По итогам этих рассуждения всплыло новое обстоятельство, ненадолго смутившее юристов. Как же так? Неужели же по опротестованному векселю можно приобрести только требования к прямому должнику, но нельзя получить регрессных прав? Поиск ответа в вексельном законодательстве был коротким: конечно же, можно. Только для этого приобретателю векселя нужно выступить посредником в платеже за кого-либо из регрессных должников (ст. 63 Положения о векселях). Так, если бы ООО «Арт-Плюс ГМБХ» хотело бы приобрести требования к «Газэнергобанку» после наступления срока платежа (после объявления векселедателя несостоятельным), ему нужно было бы оплатить вексель за «Газэнергобанк» в порядке посредничества — тогда бы оно и вправду приобрело требования и к «Газэнергобан-ку» и к лицам, которые обязаны перед ним. Таким образом, невозможность приобретения вексельных прав к индоссантам посредством послесрочного индоссамента получила еще одно, хотя и косвенное подтверждение — для этой цели служит специальная процедура, не совпадающая с послесрочным индоссаментом — оплата векселя в порядке посредничества. Итак, российское право на сей раз не подвело. Средства удовлетворения чувства попранной справедливости нашлись. Оставалось только убедить арбитражный суд применить эти средства. 4.... и de facto, или «Кашу маслом не испортишь», но «Не всяко дело — каша, не всяка бумажка —масло» Убеждать пришлось Арбитражный суд г. Москвы. Возможно, неискушенный читатель удивится — почему? Ведь иск о взыскании предъявляется по месту нахождения ответчика, а «Газэнергобанк» находился в Калуге. Ответ прост: иск был предъявлен не только к байку но и... к «Столичной трастовой компании „Союз"», находившейся, как можно понять по названию, в Москве. Стало понятно, что в этом и состояла единственная функция «Союза». Стало также понятно, что если истец столь заблаговременно позаботился перевести судебную игру на свое «поле», то это что-нибудь, да значит. Увы, самые пессимистические прогнозы «Газэнергобанка» оказались весьма далеки от действительности. Несмотря на то, что вексельных дел было несколько, причем, рассматривали их различные судьи[188], сценарий происходящего во всех случаях был идентичным. Общей чертой всех судебных заседаний было откровенно пренебрежительное, можно даже сказать, никакое отношений судей к патетическим выступлениям представителей ответчика; да и вообще поведение судей говорило только об одном — как вы мне все надоели, побыстрее бы от вас отделаться[189]. «Ну хотя бы вид делали, что пытаются в чем-то разобраться, а то ведь даже этого нет!» —возмущался калужский адвокат. К счастью представительница «Арт-Плюса» более-менее честно рассказала о том, как они приобрели векселя, что сыграло калужанам на руку — не пришлось доказывать, что недатированные индоссаменты поставлены после банкротства, о котором истец в момент приобретения векселей знал. Под стать поведению судей были и их решения. «Истец является законным векселедержателем, предг ставленный подлинный вексель не имеет дефекта формы. Векселедатель... признан банкротом, и это обстоятельство... влечет последствия совершения акта протеста векселя в неплатеже...». В соответствии со ст. 47 Положения о векселях, все лица, поставившие на векселях индоссаменты, являются солидарно обязанными перед векселедержателем..., — ну и так далее — коллеги, мы думаем, повидали немало решений по подобным спорам о «солидарном взыскании с обоих ответчиков» [190]. Кратковременные монологи противоборствующих сторон по вопросу о «последствиях обыкновенной цессии» — что это за последствия и кого они касаются — не оставили и тени следа ни в судейских головах, ни в судебных решениях. Исчерпываются ли пресловутые «последствия» одним только тем, что на индоссанта не возлагается вексельного обязательства, как утверждал истец, или же нужно читать весь параграф ГК о цессии полностью, как на том настаивает ответчик? Касаются ли «последствия» только участников послесрочного индоссамента, или же означают отпадение всех регрессных обязательств правопредшественников? Можно ли вообще говорить в данном случае о послесрочном индоссаменте? Ка залось бы, как можно было пройти мимо этих вопросов? Оказывается, можно: «Доводы ответчика суд находит не заслуживающими внимания». В заседаниях апелляционной инстанции «Арт-Плюс ГМВХ» и вовсе отказался от иска к «Столичной трастовой компании «Союз». С точки зрения буквоеда-законоведа — все безупречно, на взгляд типичного российского адвоката — это просто высший шик, и только с позиции юриста, помнящего о праве как об искусстве достижения справедливости, такое действо составляет верх цинизма. Итог — решения изменены, но так, что уж лучше бы и не изменялись: производство по делам в части «Союза» было прекращено, а взыскание из солидарного превратилось в единоличное — «Газэнергобанк» сделали единственным «козлом отпущения». «Суд находит исковые требования... подлежащими удовлетворению за счет «Газэнергобанка»... (поскольку) передаточная надпись, совершенная в пользу истца после признания векселедателя банкротом... имеет последствия обыкновенной цессии. К истцу перешли права предыдущего индоссанта в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права... первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником. Таким образом, у суда первой инстанции не имелось оснований для освобождения «Газэнергобанка» от исполнения обязательств по векселю». Если у читателя хватит внимания и терпенья дочитать до конца этот процитированный бред, то он наверняка будет пребывать в недоумении — и это мотивировка? Да разве хотя бы из чего-нибудь сказанного следует вывод о долге «Газэнергобанка»?! Стало ясно, что убедить московских судей ни в чем не удастся. Ни на что уже, можно сказать, не надеясь, «для чистоты эксперимента», обратились в кассационную инстанцию — Федеральный арбитражный суд Московского окру га с жалобами по делам судьи Шевелевой[191]. Пессимистические прогнозы подтвердились — кассационная жалоба осталась без удовлетворения, акты нижестоящих судов — в силе. Неофициальная информация, полученная «из недр» суда, с одной стороны, вселяла надежду, с другой — еще более удручала. «Когда они остались на совещание, все в один голос сказали: решение неправильное, его надо отменять!» — делилась после «конфиденциальной» информацией знакомая особа, «приближенная» к судейскому составу. Это походило на правду — уж слишком долго (более часа) судьи совещались (для сравнения: первая инстанция и апелляция не тратили на «совещание» более десяти минут). Но почему же все-таки решение не отменили? Через некоторое время от той же самой «приближенной особы» был получен ответ: потому что уже вынесены и вступили в силу просто-таки несметное множество решений но векселям «Моснацбанка», в пользу их послесрочных приобретателей (в том числе и знакомого нам «Арт-Плюс ГМБХ») и отменять наше решение — значит «ломать» всю практику. Ну и, конечно... (тут последовал недвусмысленный намек на весьма тесные отношения руководства «Арт-Плюс ГМБХ» с одним господином, ранее занимавшим весьма высокие посты в системе арбитражных судов). Оставался последний резерв — Высший Арбитражный суд. В срочном порядке представители «Газэнергобанка» добились приема влиятельного судейского чина. Судья внимательно выслушал ходатаев, пришел в негодование от незаконности решения и действий нижестоящих коллег, заявил, что он все понял, готов поддержать позицию «Газэнергобанка» и оказать ему всяческое содействие. «Ну какой тут может быть иск к индоссанту, когда отказ в платеже не удостоверен протестом? когда давность истекала?» — возмущался он. После такой тирады ходоки, ясное дело, насторожились; постарались тактично объяснить, что дело, наверное, все-таки не в отсутствии протеста и уж, тем более, не в давности (самое слово «давность» в связи с этими делами ранее вообще не звучало) — что при банкротстве протест не нужен, и что если считать с даты объявления векселедателя банкротом, то иски предъявлены вполне в пределах давности, ну и т. д. — Нетгнет, — возразил собеседник, — Вы меня не понимаете. Вы же говорите, что векселя предъявлялись заводом векселедателю? — Да, предъявлялись. — В первый же день, в который можно было потребовать платежа? — Да, 30 января 1998 г. — Значит, в этот день векселя находились у векселедателя? — Да, в этот день они поступили в банк и лежали там... — Ну вот. Значит, в первый же день векселя были предъявлены к платежу. Банкротом «Моснацбанк» тогда еще не был. Раз векселя не были оплачены — то должен был быть протест в неплатеже. Правильно? Ходоки так не думали, но, по вполне понятным причинам согласились: да, мол, конечно правильно; еще и пеплом головы посыпали — «ах, как же мы-то не додумались до этого сами!». А довольная собой надежда и опора закончила свою мысль: — Со дня неоплаты — с 30 января 1998 г. и надо считать годичную давность. Когда они там иски предъявили-то? В мае и июне 1999 г. Явно пропустили. Наверное, большинство российских юристов посчитали бы такой визит просто-таки невиданной удачей, супер-успехом (особенно на фоне всего происходившего ранее). Может быть, оно и правильно, — не надо требовать слишком многого. Но, с другой стороны, если не поняли на таком уровне, то чего же хотеть от судей мосгорарбитража? Но это полде ла: ведь предстояло принять решение по вопросу о том, что же написать в заявлении о принесении протеста. То ли продолжать долбить стену с помощью пресловутого послесроч-ного индоссамента, опустив все предложения добровольного «помощника» как откровенную ерунду, то ли прекратить умничать, и сделать, «как знающие люди советуют». Принимать же решение предстояло быстро — акты о взыскании с «Газэнергобанка» вступили в законную силу и грозили в любой момент обернуться исполнением. Приняли «соломоново решение» — написать и то, и другое. Кашу маслом не испортишь, а уж позицию на суде лишним аргументом — тем более. Исполнение судебных актов было почти немедленно (в начале декабря 1999 г.) было приостановлено[192]; через некоторое время принесены и протесты. Оставалось терпеливо ждать назначенного для рассмотрения майского дня 2000 г. Дождались. Дело вызвало живейший интерес и бурное обсуждение. По высказываемым репликам создавалось, однако, впечатление, что судьи просто не были подготовлены к обсуждению остро-специальных, узких юридических вопросов, да еще и из такой экзотической области, как вексельное право. В итоге рассмотрение не закончилось ничем — его перенесли на другое заседание Президиума, на 5 декабря 2000 г. Увы, нам не пришлось принять в нем участия. Как это ни горько признавать, но после отложения рассмотрения протестов на декабрь «Газэнергобанк» перестал верить в правильность занимаемой им позиции, а значит — утратил доверие и к юристам, которые ее выработали. Хорошо известная пословица о конях и переправе была забыта. Естественно, все происходило не в одночасье, а постепенно. Некоторое время все было спокойно, а потом вдруг «Га зэнергобанк» сообщил, что обратился за консультацией к другому юристу и тот дал заключение... «Другим юристом» оказался небезызвестный Ф. А. Гудков — автор многочисленных и, в общем, неплохих публикаций о векселях и складских свидетельствах. После ознакомления с его заключением, вставали дыбом волосы, ибо ничего более нелепого читать не приходилось. Общий смысл заключения сводился к следующему: да, послесрочный индоссамент— это все, конечно, хорошо, но не это главное. Главное же состоит совсем в другом: обязательства по спорным векселям давным-давно прекратились. Почему? на каком основании? Потому, — отвечал автор заключения, — что векселя с 30 января 1998 г. по 14 января 1999 г. находились у векселедателя, а «как следует из ст. 408 ГК, нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства», Со всей возможной эмоциональностью и страстью, которые передать в печатном виде невозможно, калужанам долго объясняли, что здесь имеет место обыкновенное заблуждение, непонимание смысла нормы ст. 408 ГК. Да, пока долговой документ находится у должника,, обязательство, удостоверенное этим документом, предполагается прекращенным. В период с 30 января 1998 по 14 января 1999 г. так оно и было. Но сейчас уже июнь 2000 г., сейчас спорные долговые документы уже не находятся у должника (и даже, строго говоря, не у кредитора), а лежат в материалах дела, будучи представленными туда кредитором. Когда ст. 408 ГК говорит о «нахождении долгового документа у должника», она имеет в виду нахождение в настоящем времени. По-другому ее смысл можно передать так: если долговой документ находится у должника, то удостоверенное им обязательство предполагается прекращенным, доколе не доказано иного. И это понятно, ибо предполагается, что ни один разумный кредитор никогда не расстался бы с документом о своем праве, тем более, никогда не отдал бы его должнику, — лицу, наименее всего заинтересованному в сохранении этого документа, если бы его интерес в обязательстве не был бы удовлетворен. Ф. А. Гудков же увидел в норме совершен но иной смысл; он прочитал ее так: если долговой документ находится или когда-либо находился у должника, то... ну и далее по тексту (см. начало настоящей статьи). Калужане слушали и соглашались — да, глупо получается. Стащил расписку, денек у себя подержал, а потом вернул — она, дескать, все равно уже ничего не удостоверяет, поскольку имело место «нахождение у должника». Глупее ничего не придумать. И... тем не менее просили: давайте напишем дополнение к нашему заявлению о принесении протеста. В соответствии с Заключением г-на Гудкова. Мало того, что мы и так обильно сдобрили наше заявление разными разностями про отсутствие протеста и давность, так теперь еще и «приправим» все это откровенным бредом? Ни за что. — Тогда мы сами направим это заключение в суд. Ну не помешает лишняя бумажка, а? Ну Вы же знаете, у нас всегда: чем больше бумаг — тем лучше. Ведь неизвестно, какой аргумент понравится судьям. Мы сами направим... Признаюсь, в какой-то момент разубеждать надоело. И правда, — смалодушничал я, — кашу маслом не испортишь, а уж процесс бумажкой — и подавно. Тем более — такой бумажкой. Ладно, говорю, господа, Ваше дело. Если хотите — направляйте. Как и следовало ожидать, через некоторое время после такого ответа обнаружилось взаимное непонимание в финансовых вопросах, потом осложнилась организация наших взаимоотношений... «Газэнергобанк» не увидел в нас никого, кроме профессионального конкурента г-ну Гудкову — этим соображением они и объяснили для себя наше негативное отношение к заключению. Короче говоря, к 5 декабря 2000 г., когда проходило рассмотрение дела на Президиуме, я им уже не занимался. Остальное читателям известно: с содержания постановления Президиума от 5 декабря 2000 г. мы и начали нашу статью. Все юридические аргументы, представляющие, с нашей точки зрения, если и не высший пилотаж, то, по крайней мере, достаточно высокий полет профессиональной юридиче ской мысли, померкли перед откровенно ошибочным, можно сказать — дилетантским толкованием п. 2 ст. 408 ГК. Можно предположить, почему так произошло: Президиум просто не захотел «ковыряться» в специфических категориях вексельного права с его довольно тонким инструментарием, когда в его распоряжение было предоставлено относительно безобидное, да еще и «железное» по своим последствиям толкование нормы ГК[193]. Собственно, и толкованием-то это не назовешь; скорее речь идет о чисто формальной подстановке одноименного понятия из жизни в законодательную формулу. Ведь сказано же в Кодексе: «нахождение документа у должника»; «находился» вексель у должника? — да, находился. Значит, имело место то самое «нахождение», о котором говорит закон, и значит... ну и далее по тексту. То, что в последующем имело место возвращение векселя в руки кредитору — это, дескать, ерунда; презумпция прекращения обязательств, установленная п. 2 ст. 408, этим фактом не опровергается (ведь там же такого «не записано»). Интересно, а чем же тогда опровергается? Дело было даже не в том, что все наши рассуждения оказались бесполезными (хоти и это вызывало, как минимум, досаду). Более всего удручало то, что даже в Высшем Арбитражном суде может сработать откровенная «туфта» и, в то же время, остаться без понимания юриспруденция. Но самое главное (и эти опасения удалось высказать по телефону бывшим клиентам), постановление Президиума могло быть чрезвычайно легко проигнорировано нижестоящими судами. Для сравнения можно сказать: если бы решение с такой мотивировкой принял в суд первой инстанции, то у него не было бы никаких шансов на то, чтобы устоять в апелляции и, тем более, в кассации. Это же классическое «неправильное применение норм материального права»! И пусть Арбитражный суд г. Москвы не может отменить акта Президиума ВАС, но на такой акт Президиума он может просто закрыть глаза. И вот — новое рассмотрение. 2 апреля 2001 г. судьи Арбитражного суда г. Москвы Г. В. Рожкова и Я. А. Кощеева, а 10 апреля — Т. В. Федори-нина поступают именно так, как мы и предполагали. Про п. 2 ст. 408 ГК не было сказано ни слова; только судья Рожкова коротко написала, что, дескать, суд проверил обстоятельства «отзыва» векселей от векселедателя и никаких нарушений не нашел. Все иные доводы «Газэнергобанка» были отвергнуты «аргументацией» типа «суд не усмотрел (не нашел)», «ответчик не подтвердил» и «представляются необоснованными». Через полтора месяца последовала апелляция — результат тот же: «суд первой инстанции правомерно, на основании ст. 47, 48 Положения (о векселях. — В. Б.) взыскал... в пользу истца вексельную сумму..., проценты и пени...». Про п. 2. ст. 408 ГК и «обстоятельства возврата векселей» — ни малейшего намека. На горизонте снова замаячил Малый Харитоньевский переулок. Как и в первый раз, ни на что особенно не надеясь, дабы отработать все возможные варианты борьбы, обратились в кассацию. Но случилось неожиданное: 5 июля 2001 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа поставил в деле «жирную» точку. Вернее, три точки. Первую— «по Гудкову»: векселя находились у «Моснац-банка» в тот момент, когда он был признан банкротом, а конкурсный управляющий не имел права их возвращать; следовательно, «возврат векселей конкурсным управляющим... не основан на законе». А вторую и третью — «по нам». Признав послесрочный характер индоссамента и «последствия обыкновенной цессии» (ст. 20 Положения о векселях), суд отметил необоснованность вывода суда о том, что право истца основано на непрерывном ряде индоссаментов (ст. 16 Положения). И затем, указав, что в момент приобретения векселей истцу было известно о банкротстве векселедателя, суд нашел, что истец действовал сознательно в ущерб должнику (ст. 17 Положения). Итак, в исках «Арт-Плюс ГМБХ» было отказано. Опротестовывать это постановление истец не стал — видимо, не захо тел поднимать лишнего шума вокруг векселей «Моснацбан-ка» (которыми, по слухам, он забил целую комнату). Дело об индоссаменте и недобросовестности, самопроизвольно «преобразовавшееся» в дело о возвращении долгового документа, почти вернулось в свое «естественное» состояние. Остается только согласиться с мнением, высказанным однажды известным Санкт-Петербургским юристом К. К. Лебедевым: «Правосудие в арбитражном суде торжествует. Но только в конечном счете». Хотя бы в конечном. Спасибо и на этом. [1] В этом смысле самым свободомыслящим и процивилистически настроенным ученым должен быть назван... пролетарский красный профессор Петр Иванович Стучка. Не Д. И. Мейер, и не Г. Ф. Шершеневич, и даже не И. А. Покровский, а именно Стучка. Почему? А потому, что именно он записал в свой курс гражданского права фразу, которую пока никто не рискнул повторить: правом в собственном, истинном смысле этого слова, может считаться только гражданское право. Нормы всех остальных отраслей права — пусть не обижаются их представители — направлены, строго говоря, только на то, чтобы включить или вернуть своих участников в лоно гражданско-правовых отношений. [2] Кто-то из русских цивилистов — кажется, В. Д. Катков, — однажды метко, хотя и несколько двусмысленно, сравнил юридический взгляд на вещи со взглядом обкурившегося наркомана. Подобно тому, как последнему все представляется в совершенно ином, чем это есть на самом деле, свете, точно также и специалисту, вкусившему от юриспруденции, обыденные жизненные ситуации будут представляться совершенно иначе, чем лицу, не прибегающему к этому источнику наслаждений. Разумеется, мы всячески старались не уподобиться этому самому обкурившемуся наркоману; надеемся, что нам это все-таки удалось.
[3] Работа Р. Иеринга «Юриспруденция обыденной жизни: Собрание мелких юридических вопросов, вытекающих из событий обыденной жизни» (Перевод с 4-го нем. изд.-я Н. Дерюжинскиого. М., 1881, 77 с.) представляет собой именно сборник вопросов, без какого бы то ни было рассуждения по ним. Схожую направленность с нашими очерками имеют статьи Г. Ф. Шершеневича по вопросу о юридической природе игральных карт в «Казанском телеграфе» (1896, 31 октября, 5 и 8 ноября). [4] Эти трудности замечательно преодолены в «юридическом детективе» К. К. Лебедева «Четыре инстанции» (СПБ., 1998): тем, кто не застал этой книги в продаже, горячо рекомендуем ее разыскать и прочесть.
[5] Приводя это изречение в статье «Занимательная цивилистика» (Законодательство. 2003. № 6. С. 6) мы указали, что оно заимствовано из работы Р. Иеринга «Юридическая техника». Сверившись, однако, с оригиналом этой публикации, мы ее там не обнаружили; не удалось разыскать ее нам и в других работах ученого. Между тем, то, что это высказывание у него имеется — совершенно точно. Возможно, читатели помогут нам вспомнить, где же мы его все-таки встречали.
[6] Часть этой статьи (пункты 1.1.-1.4, 2.1-2.6) опубликована в журнале «Законодательство» (2003. № 6. С. 6-14; № 7. С. 8-15). За основу пунктов 2.7-2.9 взят материал, опубликованный под названием «Черный бизнес „зеленых почтальонов"» в газете «ЭЖ-Юрист» (2002. № 42. С. 8-9). [7] Часть I: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. №> 9. Ст. 773; № 34. Ст. 4026; 1999. № 28. Ст. 3471; 2001. № 17. Ст. 1644; № 21. Ст. 2063; 2002. № 12. Ст. 1093; № 48. Ст. 4737, 4746; 2003. № 2. Ст. 167; № 52. Ч. I. Ст. 5034; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233; 2005. № 1. Ч. I. Ст. 18, 39, 43; № 27. Ст. 2722; № 30. Ч. II. Ст. 3120; часть II: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; № 34. Ст. 4025; 1997. № 43. Ст. 4903; 1999. № 51. Ст. 6288; 2000. № 48. Ст. 4737; 2003. № 2. Ст. 160; № 13. Ст. 1179; № 46. Ч. I. Ст. 4434; № 52. Ч. I. Ст. 5034; 2005. X» 1. Ч. I. Ст. 15, 45; № 13. Ст. 1080; № 19. Ст. 11752; X* 30. Ч. I. Ст. 3100; часть III: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ /./ СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 2004. № 49. Ст. 4855. Далее- «ГК». [8] То есть кроме сделок с личной заинтересованностью и сделок, влекущих безвозмездное уменьшение имущества подопечного. [9] Оценочное понятие, содержание которого подлежит выявлению в каждом конкретном случае. [10] Не требующие ни нотариального удостоверения ни государственной регистрации и не представляющих собой получения денежных средств от третьего лица без согласия законного представителя. [11] Денежными средствами.
[12] Разумеется, дорогие подарки дарятся детьми друг другу с согласия законных представителей; однако, не подлежит сомнению, что договоры дарения дети заключают в этих случаях самостоятельно (своими действиями).
[13] Документ не опубликован и обязательного применения, следовательно, не имеет. [14] См.: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. К» 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. К» 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. Ст. 3014; 2000. № 2. Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ч. I. Ст. 11. Далее- «СК».
[15] Разумеется, у каждого из супругов есть и имущество, принадлежащее лично ему (см. ст. 36 СК). С ним не возникает проблем в плане распоряжения, однако, весьма интересны последствия его приобретения (см. далее). [16] См. нашу статью о праве общей собственности в «Законодательстве» (2002. № 11).
[17] Такие сделки встречаются чрезвычайно редко. [18] Это одна из немногих норм ГК РСФСР 1964 г., сохранивших силу до сего времени.
[19] Об интересах какого «автора» и в отношении какого «произведения» может идти речь? Неужели П. Астахов всерьез считает В. В. Путина «автором» собственного внешнего облика? Если бы речь шла, например, об актере, создавшем некий сценический образ, наверное, можно было бы говорить о нарушении его исключительного права исполнителя. Так, например, созданный актерами Вицыным, Моргуновым и Никулиным сценический образ шайки Труса, Бывалого и Балбеса, был использован в мультипликационном фильме «Бременские музыканты», а также в рекламном ролике пива «Белый медведь». Но в случае с В. В. Путиным ни о чем подобном, конечно, и речи быть не может.
[20] В этом свете вызывают некоторое недоумение действия профессора В. И. Громова, изготовившего робота Электроника с использованием внешнего облика мальчика Сергея Сыроежкина (см. повесть Е. С. Вел-тистова «Электроник — мальчик из чемодана»; см. также худ. фильм «Приключении Электроника») не только без согласия самого Сергея и его родителей (Сергей был несовершеннолетним), но даже и без их уведомления об этом. Конечно, профессор не использовал Электроника в коммерческих целях, но, тем не менее, нарваться на иск об убытках все равно рисковал; что было бы, к примеру, если бы в каком-нибудь ущербе, причиненном Электроником, обвинили бы Сергея Сыроежкина?
[21] Внимательное изучение Закона позволяет установить, что борьбу с терроризмом осуществляет Российская Федерация в целом в лице федеральных органов исполнительной власти. Субъекты РФ несут лишь скромную обязанность содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом (ст. 9). Не странно ли получается: с терроризмом борется РФ, а если борьба окажется неуспешной и теракт все-таки произойдет — все претензии... к ее субъекту. Почему? С той же степенью основательности можно было бы обязать к возмещению террористического вреда, например, граждан, которые проживают поблизости от места совершения теракта.
[22] Поэтому вопросы, типа «как можно оценить человеческие страдания?», «жизнь человека нельзя оценить на деньги» и т.п., столь часто задаваемые сегодня россиянами, в действительности оказываются бессодержательными. Сумма компенсации морального вреда —это не цена страданий, боли и утраты («вот тебе три раза „собака" по три рубля за каждого и „щенок" на рубль!»); это такая денежная сумма, поступление которой в собственность потерпевшего позволит ему забыть о своих страданиях или, по крайней мере, снизит их степень. С этой точки зрения вполне закономерно, что суммы предъявленных исков были довольно высоки — забыть о потери ребенка или родителя, мягко говоря, непросто, какие бы суммы для этого ни получать.
[23] Не потому ли власти так старательно скрывают наименование газа, примененного при штурме? Не отсюда ли «свидетельства о смерти» заложников, в которых причиной смерти указан «террористический акт»? Как будто заложники были больны «террористическим актом»!
[24] Сомнение может возбуждать только одно обстоятельство: в нормах о компенсации морального вреда нет указания о том, что при его причинении неправомерными действиями должностных лиц государственных органов ответственность несет соответствующее публичное образование (нормы, подобной ст. 1069 ГК). Однако, применение к отношениям по компенсации морального вреда правил ст. 1070, которые представляют собой частный случай правил ст. 1069, позволяет, на наш взгляд, говорить о том, что и ст. 1069 в целом также распространяется на отношения, связанные с компенсацией морального вреда.
[25] Хотя суд может и освободить от такого возмещения лицо, причинившее пред, учитывая обстоятельства, в которых ему пришлось действовать. Но это уже совсем иное основание для освобождения от ответственности.
[26] Которое вовсе не может находиться под юрисдикцией какого-либо государства — см. ст. 2 Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая луну и другие небесные тела, подписанного в Москве, Вашингтоне и Лондоне 27 января 1967 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. № 44. Ст. 588).
[27] В данном случае отсутствующий — Юрий Маленченко — был гражданином России — государства, законы которого не разрешают браки между отсутствующими.
[28] За вычетом, естественно, того весьма незначительного времени, которое требуется для прохождения радиосигналами, распространяющимися со скоростью света, 400-километрового расстояния от орбиты до поверхности земли.
[29] Как ни странно, гораздо больше сомнений вызывал бы подобный «брак посредством телемоста», заключенный с лицом, отсутствующим в месте заключения брака, и находящимся при этом на Земле (в том же штате, или в другом государстве — безразлично). Здесь безусловно имеется возможность замены молодожена его «двойником», а значит — и риск нарушения начала добровольности заключения брака. Такой брак должен рассматриваться как брак между отсутствующими и совершаться через представителя. Однако, законодательство государства — места заключе ния брака может предусмотреть применение определенных средств легализации (удостоверения) самоличности волеизъявления отсутствующего; так, например, можно предусмотреть, что такое волеизъявление должно делаться с использованием определенных каналов связи, участием определенных должностных лиц (например, нотариусов или судей) и использованием ими ключевых слов, своеобразных радио- и телеподписей — средств авторизации.
[30] Кроме того, условием заключения брака по российскому Семейному кодексу (п. 1 ст. 11) является предварительная подача молодоженами совместного письменного заявления о вступлении в брак. И если от правила о совместном характере заявления в случае с космической свадьбой можно было бы отступить (подобно тому, как это делается, например, при заключении браков с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы), то считать волеизъявление, переданное с использованием средств радио- и телевизионной связи за письменное, конечно же, никак невозможно. Видимо, и здесь следовало бы воспользоваться правилом о подписании заявления рукоприкладчиком в присутствии нотариуса, непосредственно воспринимавшего волеизъявление о вступлении в брак.
[31] О наличии таких обстоятельств ничего не сообщалось, из чего можно предположить, что их все-таки, не было. [32] Ценность вещей положительного содержания выражается в наличии лиц, заинтересованных в получении возможности господства над вещами; отрицательного — в наличии лиц, заинтересованных в переложении бремени содержания вещей на других субъектов.
[33] СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146; 1997. № 26. Ст. 2952; 1998. № 30. Ст. 3613; 2000. № 33. Ст. 3348; 2001. № 23. Ст. 2282; 2002. № 30. Ст. 3033; № 50. Ст. 4931; 2003. № 2. Ст. 160, 167; № 27. Ч. I. Ст. 2700; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 17. Ст. 1482. Далее— «Закон о погребении».
[34] Как полнородные, так и неполнородные (единокровные и единоутробные). [35] Видимо, и внучки тоже.
[36] Не ясно, с чьей стороны — отца, или матери. Видимо, правильнее было бы говорить во множественном числе: «дедушки и бабушки» (ср. п. 1 ст. 1143 ГК).
[37] Конечно, затруднительность эта может иметь место во всех случаях установления права общей собственности, в том числе и при минимальном числе сособственников; так, например, один из детей может быть за осуществление кремации, другой — против; один из родителей настаивать на церковных похоронах, другой — на светских и т. д.
[38] Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 2. Ст. 62; СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2738. Далее- «Закон о трансплантации».
[39] К числу близких относятся, по всей видимости, родственники, прямо перечисленные в цитированной выше норме Закона о погребении, хотя, с-трого говоря, прямого указания об этом там нет.
[40] Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1993. № 33. Ст. 1318; СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1143; 1999. № 51. Ст. 6289 2000. № 49. Ст. 4790. [41] Так, в настоящее время действует 5-летний запрет на клонирован» человека, на ввоз в Россию и вывоз из России клонированных эмбрионот человека (см. ст. 1 и 3 Федерального закона от 20 мая 2002 г. № 54-Ф5 «О временном запрете на клонирование человека» // СЗ РФ. 2002. № 21 Ст. 1917). Не исключено, что с отменой такого запрета и адекватным раз витием технологии клонирования, потребует законодательного решенш вопрос о круге лиц, имеющих право давать согласие на клонирование использованием клеток умершего человека.
[42] В ней предметом пользования становится, как правило, не само тело, а участок земли, на котором находится могила или склеп, в котором тело захоронено; право на этот участок приобретается в общегражданском порядке, а осуществляется с сохранением целевого назначения участка. Несомненно существование права членов семьи и близких родственников определять режим доступа любых посторонних лиц как к самому телу, например, на гражданской панихиде или публичном прощании, так и к участку, на котором находится захоронение.
[43] Обыкновенно в литературе подобные обязанности описываются как обязанности воздерживаться от действий по нарушению того или иного абсолютного права. Мы, тем не менее, полагаем, что в данном случае правильнее говорить именно об обязанности претерпевания (pati), а не бездействия (поп facere), ибо совершить такие действия, которые привели бы к нарушению завещания, другие лица просто не в состоянии; им остается только молча взирать на последствия (возможно, для них весьма неблагоприятные) исполнения завещания.
[44] Не обязаны претерпевать исполнение завещания третьи лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также наследники скользящей очереди. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149) и, следовательно, своим правом существенно ограничивают так называемую свободу завещания и наследственные права наследников по завещанию.
[45] Сходным является и такое условие существования личности, как возможность рассчитывать на достойное отношение к своей памяти после смерти. Она заключается в возможности гражданина рассчитывать на охрану своих личных прав, возникших вследствие его общественно-полезной деятельности, после своей смерти, назначить для этого определенных лиц и требовать, чтобы после его смерти другие лица воздерживались от посягательства на эти права. Данное право специально законодательством не выделяется, однако, оно выводимо из норм п. 1 ст. 150 и п. 1 ст. 152 ГК, допускающих осуществление и защиту личных прав гражданина, в частности — на условия формирования чести и достоинства (памяти о гражданине) — после его смерти. Данная возможность существует всегда и для ее реализации не требуется оставлять какого-либо положительно выраженного посмертного волеизъявления.
[46] Как указывалось выше, обязанность достойного отношения к посмертной памяти гражданина вытекает непосредственно из закона и существует независимо от его волеизъявления на этот счет.
[47] А может быть, и обязанности такой не рождается — это зависит от того, признаем ли мы, или нет существование обязательств с чисто неимущественным содержанием (см. об этом ниже).
[48] Естественно, в случае «отпирательства» девушки — я, дескать, ни о чем не просила, и вообще «ничего мне от тебя не надо» — возникнет вопрос о доказательствах дачи-принятия такого поручения.
[49] Хотя, этот момент является спорным; случись подобный иск, суд, скорее всего, напишет что-нибудь вроде того, что явка на свиданье — дело сугубо добровольное и не может быть предметом обязательства.
[50] То есть все перечисленные стадии заключения договора имеет смысл различать только тогда, когда идет речь о договоре между отсутствующими лицами.
[51] Путем довольно объемных и сложных логических умозаключений из действующего законодательства и подзаконных нормативных актов можно сделать вывод о том, что с продажей билета на транспортное средство пригородного сообщения перевозчик принимает на себя обязанности (1) подать транспортное средство, следующее ближайшим рейсом ко времени приобретения билета и (2) не изменять расписания движения в течение всего срока действия билета. Возможно, мы наберемся терпения изложить рассуждения по этому вопросу в отдельной статье.
[52] От подобных эксцессов избавлены, разумеется, обладатели пластико-пых карт. К сожаленью, сеть магазинов, практикующих их использование, пока остается довольно «крупноячеистой».
[53] В магазинах самообслуживания лица, принимающие платежи за отобранные покупателями товары, именуются кассирами-контролерами.
[54] Точно также квалифицируются ситуации, на бытовом уровне обозначаемые фразами «Не пробивает касса!» (штриховая кодировка товаров, уже выложенных для продажи, еще не введена в память контрольно-кассовых машин) и «Не поменяли ценники!» (на ценнике указана цена меньшая, чем та, которая фигурирует в кассовом чеке и требуется к уплате кассиром). Бремя своевременного совершения того и другого действия — информационно-технического обеспечения работоспособности электронных ККМ и замены ценников — лежит на розничном торговом предприятии, а значит, на него же должны падать и все последствия их несвоевременного совершения. [55] Действует в редакции Федерального закона от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287; 2002. № 1. Ч. I. Ст. 2; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; № 52. Ч. I. Ст. 5275.
[56] Заключена в Женеве 25 июня 1991 г. Россия не участвует. Текст документа содержится в БД «Гарант-Максимум».
[57] Текст документа (в извлечениях) содержится в БД «Гарант-Максимум». Законность запрещения получать предложенные пассажиром чаевые вызывает, по меньшей мере, сомнения.
[58] Это весьма полезно знать российским туристам, отбывающим за границу.
[59] Об этом форуме и завязавшейся на нем дискуссии мне поведала супруга. Интересующихся отсылаем к Интернет-странице: http://www.7ya.ru /conf/confer-theme.asp?cid=Edu&tid=18063. [60] Страница http://www.mirdetstva.ru/vash/dz/torg.html. Увы, в момент подготовки настоящего издания к печати, мы выяснили, что эта страница уже удалена. Никакой подобной информации на иных страницах ВЭБ-сайта сегодня больше не содержится. [61] Некоторые участники конференции упоминали о том, что в неких «памятках», размещенных в магазине возле кассы, условия данного предложения уточняются: сотрудники «МД» только развлекают детей, а присмотр за ними осуществляют сами родители. Но совершенно очевидно, что данное одностороннее изменение условий публичной оферты юридического значения не имеет; по крайней мере, до тех пор, пока соответствующему уточнению не подвергнется цитированное выше объявление с сайта, граждане вправе руководствоваться исключительно им, не принимая во внимание пресловутые «памятки».
[62] Агарков М, М. Обязательство по советскому гражданскому iipuuy // Избранные труды по гражданскому праву. Т. I. M., 2002. С. 226-228.
[63] Кстати, вполне можно представить себе безвозмездный присмотр за детьми, организованный в публичных интересах (присмотр органов опеки и попечительства, присмотр в детских больницах, интернатах, детских домах и т. п.), а также присмотр, осуществляемый из личных неимущественных соображений (например, осуществляемый по просьбе родителей присмотр бабушек и дедушек за внуками).
[64] Хотя и ее применение может быть поставлено под сомнение, ибо она относится к случаю возмещения вреда, причиненного вне связи с договорными отношениями.
[65] Вроде бы примеры таких исков известны американским судам.
[66] В принципе, все ниже сказанное, относится как к акционерным, так и к любым другим хозяйственным обществам. Дабы не раздувать текста за счет многократного перечисления всех трех видов хозяйственных обществ мы везде будем говорить только об обществах акционерных.
[67] Причины такого отношения могут быть самыми разнообразными — начиная от попытки защиты своих, действительно нарушенных, субъективных прав и реализации охраняемых законом интересов, и кончая попытками корпоративного шантажа (так называемого грин-мэйла).
[68] См.: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 11. Ст. 913; № 15. Ст. 1343; № 49. Ст. 4852; 2005. № 1. Ч. I. Ст. 18. Далее— «Акционерный закон».
[69] См.: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. № 1. Ч. I. Ст. 18.
[70] Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2003. № 27. Ч. I. Ст. 2700; № 30. Ст. 3101; 2004. № 24. Ст. 2335; № 31. Ст. 3230; № 45. Ст. 4377; 2005. № 1. Ч. I. Ст. 20; № 30. Ч. I. Ст. 3104.
[71] Именно: ГПК предусматривает возможность обжалования решений и действий органов (1) государственной власти, (2) местного самоуправления, а также — (3) должностных лиц, (4) государственных или муниципальных служащих (ст. 254). Обжалование может осуществляться как посредством обращения непосредственно в суд, так и в вышестоящий (в порядке подчиненности) орган государственной власти, местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципала ; ному служащему.
[72] Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.
[73] Если сравнить понятие «органов» с перечнем ч. 1 ст. 2, можно установить, что в него входят органы государственной власти, местного самоуправления, а также учреждения. Отсюда два вывода: (1) ч. 2 ст. 2 говорит о предприятиях и объединениях, но не об органах предприятий и объединений (это, в общем, естественно, ибо действия последних представляют собой ни что иное, как действия самих предприятий и объединений); (2) коль скоро учреждения охвачены термином «органы», следует заключить, что имеются в виду только публичные (государственные и муниципальные) учреждения, ибо частные учреждения не являются чьими-либо органами.
[74] Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. В настоящее время утратил силу (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302; 2002. № 12. Ст. 1093).
[75] Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3; 1997. № 1; 2000. № 4; 2002. №6. [76] К этому же разряду относятся такие «обеспечительные» меры, как запрещения проводить общие собрания акционеров (см. по их поводу Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 9 июля 2003 г. № 11 // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 2003. № 9), запрещения осуществлять отгрузку и приобретение товаров (п. 7 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 июля 2004 г. № 78 // Использован текст, содержащийся в БД «Гарант-Максимум»).
[77] С тем же успехом можно было бы сжечь бюллетени, поступившие от «невыгодных» акционеров. С одной стороны, бюллетени поступили в общество в положенный срок и их нужно учесть при определении кворума. С другой стороны, они сгорели и определить, как именно голосовали акционеры, заполнившие сгоревшие бюллетени, невозможно. Значит, их голоса можно не учитывать, отнестись к ним как к зарегистрировавшимся, но не принявшим участие в голосовании.
[78] В Обращении Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 февраля 2002 г. № 2514-ІІІ ГД к Председателю Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму П. А. Рожкову и Президенту Олимпийского комитета России Л. В. Тягачеву (СЗ РФ. 2002. № 9. Ст. 920) упоминается и о других фактах необъективного отношения к российским спортсменам на различного рода международных спортивных соревнованиях.
[79] Нас здесь интересуют правоотношения, возникающие именно в связи с самими соревнованиями. Сопутствующие им отношения (например, связанные с перевозкой, проживанием и питанием спортсменов, обеспечением их спортивной формой и инвентарем, организацией их досуга, оказания им медицинской помощи, страхованием их жизни и здоровья и т.п.) в настоящей статье не рассматриваются.
[80] Вся справочная информация почерпнута нами с некоммерческого сайта esport.com.ua (см.). Здесь и далее понятие «Олимпийские игры» употребляется в широком смысле — т. е. для обозначения как собственно Олимпийских игр (летних), так и игр зимних Олимпиад.
[81] Понятие спортсмена-любителя было выработано еще на конгрессе 1894 г.: «...любителем считается тот, кто не состязался за получение какой-либо награды, не соревновался с профессионалом (кроме случая, когда призы не представляли особой имущественной ценности. — В. Б.) и никогда не был штатным учителем физкультуры». Статус любителя теряется спортсменом, нарушившим указанные правила, а также (в ряде случаев) спортсменом, который продал полученный приз, был организатором или участником организованного с его согласия публичного пари на результат своего выступления, либо приобрел статус профессионала, хотя бы и в другом виде спорта. Любое нарушение правил любительства неизбежно должно приводить к дисквалификации спортсмена, которая, однако, может быть отменена решением международной федерации по соответствующему виду спорта, если она решит, что дисквалификация была незаслуженной.
[82] При этом общее число спортсменов-участников игр не должно превышать 10 тыс. человек, а официальных лиц — 5 тыс. (подпункт 8 к официальному разъяснению п. 49 Хартии).
[83] Правила проведения национальных соревнований в соответствующем виде спорта устанавливаются Национальными спортивными федерациями (НСФ); международных — Международной спортивной федерацией (МСФ).
[84] Вот оно: право гражданина на собственное изображение, используемое в коммерческих целях!
[85] Подпунктом 1 п. 48 Хартии установлено, что «МОК принимает Медицинский кодекс, который предусматривает, помимо прочего, запрет на применение допинга, определяет списки классов запрещенных медикаментов и процедур, публикует списки аккредитованных лабораторий, налагает на участников соревнований обязательство пройти медицинский контроль и осмотр, определяет санкции, которые должны применяться в случае его нарушения». Основной санкцией за нарушение кодекса является дисквалификация спортсмена-нарушителя, применяемая безусловно и немедленно по обнаружении нарушения (п. 2, 3 и 9 Главы 5 Кодекса). Апелляции на решения МОК о применении санкций за нарушение Медицинского кодекса рассматриваются Арбитражным судом спорта (гл. 6 кодекса).
[86] См. также п. 2.9 Официального разъяснения к правилу 70 Олимпийской хартии.
[87] При этом диаметр медалей должен быть не менее 60 мм, толщина — 3 мм. Медали за первое и второе места должны быть серебряными, не ниже 925-1000 пробы, причем медаль за первое место должна быть позолоченной не менее, чем 6 г. чистого золота.
[88] Если не считать многочисленных упоминаний в сообщениях новостей того обстоятельства, что этот суд находится в Лозанне. [89] Однако, оговорка об обращении к этому суду является обязательной составной частью договора спортсмена и МОК об участии в Олимпийских играх, что заставляет несколько усомниться в правильности такой квалификации. Кроме того, нам никогда не приходилось слышать о праве спорящих сторон выбирать арбитров, участвующих в разрешени конкретных споров, что совершенно исключает возможность рассмотрения данного суда в качестве третейского. Вообще мы решились бы высказать сомнение в законности подобного рода условия, ибо ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 г. устанавливает, что «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом». Неясно, впрочем, о нарушении каких именно основных прав, предоставленных спортсменам Конституциями и их национальными законами, нарушаются в случае, скажем, неправильного присуждения олимпийской награды или незаконного ее лишения.
[90] А также — Национальному олимпийскому комитету соответствующей страны [91] В данном случае слово «комедия» обозначает произведения, трагические по ходу повествования, но с хорошим концом, т. е. употребляется здесь в его исконном, первоначальном значении (ср. «Божественная комедия» Данте Алигьери). Строго говоря, финал «Венецианского купца» молено назвать хорошим далеко не для всех ее персонажей, отчего было бы более правильно считать его трагикомедией.
[92] Разумеется, речь идет о художественном произведении. Иначе бы вся классика состояла из одной только специально-юридической литературы, что, очевидно, не соответствует действительности.
[93] На тематике раскрытия преступлений построено целое литературное направление — детектив.
[94] У нас основанием к такому выводу являются, как минимум, нормы ст. 18, 22, 150 и 168 Гражданского кодекса. Такой же вывод можно сделать также из положений Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Конституции и Уголовного кодекса РФ.
[95] См. русский перевод монографии И. Колера «Шекспир с точки зрения права» (СПб., 1895), многочисленные переводы знаменитой «Борьбы за право» Р. Иеринга (мы пользовались переводом И. Юровского, сделанным с 11-го немецкого издания, напечатанным в СПб. в 1895 г. и перепечатанным в его «Избранных трудах» (Самара, 2003. С. 459-520), а также статьи русских авторов: Оке М. А. Правовые идеи в художественно-поэтических произведениях, в частности, у Шекспира // Труды Одесского юридического общества. 1886-87. Т. 2. С. 1-17; Полетаев Н. А. Шекспир и Иеринг, или Что такое борьба за право? СПб., 1900.
[96] На процессуальной стороне дела — осуществлении правосудия ненадлежащим лицом и несоблюдении некоторых формальных моментов — мы в данной статье не останавливаемся. Заметим лишь, что основанием к отмене судебного акта могло бы послужить любое из этого рода обстоятельств.
[97] Здесь и далее английский текст комедии цитируется по изданию: W. Shakespeare, The Merchant of Venice. L., 2001, p. 121; за основу взят русский перевод П. Вейнберга (СПб., 2002, 160 с.). Случаи использования других переводов специально оговариваются.
[98] Строго говоря, впервые про вексель упоминает Шейлок несколько раньше: рассуждая в ходе переговоров о кредитоспособности Антонио он говорит: «I think I may take his bond», что русскими переводчиками (Я. Вейнбергом и Т. Щепкиной-Куперник) передается как «Я полагаю, что можно взять его вексель»; О. Сорока же переводит «.his bond» по-прежнему, как «его поручительство». Перевод Т. Щепкиной-Куперник цит. по изданию: Шекспир У. Венецианский купец. Много шума из ничего: Пьесы. М., 2001. С. 5-146; перевод О. Сороки — по изданию: Шекспир У. Комедии и трагедии. М., 2001. С. 141-208.
[99] В двух других используемых переводах о расписке нет ни слова; в обоих случаях сказано сразу о векселе: «Вот пойдемте вместе К нотариусу, вексель сочиним,...» (пер. О. Сороки, 152); «К нотариусу Вы со мной пойдете, — говорит Шейлок, — И напишите вексель...» (пер. Т. Щепкиной-Куперник, 28).
[100] См. еще стр. 90, 91, 92 и 93 английского оригинала и соответствующие ему места русского перевода.
[101] Доказательством чему — перевод О. Сороки (180): «Я деньги взял друга дорогого, Из-за меня он в когти угодил К заклятому врагу».
[102] Ср. пер. О. Сороки: «Мой вексель — правосудье — неустойка» (180)1 и Т. Щепкиной-Куперник: «Просрочка... Правосудье... Неустойка!» (88).
[103] В пер. О. Сороки и Т. Щепкиной-Куперник в нескольких местах слов «bond» переведено как неустойка, что очевидно не соответствует значению этого термина, хотя и отвечает общему смыслу (контексту) повествования.
[104] Ср. пер. О. С Date: 2015-11-13; view: 272; Нарушение авторских прав |