Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Инструментальные системы





Они предназначены для создания новых программ для компьютеров и опираются на языки программирования. В этих системах присутствуют: средства ввода текстов программ, средства перевода этих текстов на язык процессора и средства отладки программ.

Для каждого языка программирования существует своя инструментальная система и, как правило, не одна. Примеры таких систем: Borland C++, Borland Delphi, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual FoxPro.

С помощью инструментальных систем создаются программы всех других классов и другие инструментальные системы.

Надо сказать, что программы создаются специально для работы в определенной операционной системе. Таким образом, программа, написанная для операционной системы MacOS (Macintosh Operating System – ОС для компьютеровApple Macintosh), в операционной системе Windows работать не будет.

 

Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных

 

Программа для ЭВМ − это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

База данных − это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

Определение программы для ЭВМ (компьютерной программы) является схожим в законодательстве большинства стран мира. При этом под программой для ЭВМ практически во всех государствах понимается нематериальный объект:

− представляющий собой совокупность (набор) данных, команд, инструкций, правил;

− используемый в ЭВМ или в ином компьютерном устройстве;

− предназначенный для выполнения определенной функции, решения задачи, достижения результата или цели.

Содержание понятия базы данных в российском законодательстве по своему логическому объему уже, чем аналогичный термин, определяемый во многих законах зарубежных государств. Общим для законодательств большинства государств является понимание базы данных как собрания сведений, организованных определенным образом. Различие состоит в отнесении к базам данных только “электронных” баз данных, т.е. требующих для поиска и обработки ЭВМ, как это установлено отечественным законодательством, или более широком подходе, позволяющем отнести к базам данных любые сборники, в том числе на обычных бумажных носителях, которые представлены в структурированном виде (картотеки, каталоги, справочники и т.д.). Логичным представляется пересмотр определения понятия базы данных в отечественном законодательстве в соответствии с “широким” подходом, характерным в частности для западноевропейских стран (Великобритания, Германия, Скандинавские страны) и Белоруссии, ввиду того, что для правовой охраны указанных объектов основное значение имеет их составной и структурированный характер, а не способ представления (электронный или бумажный).

Программы для ЭВМ законодательством большинства зарубежных государств (первый закон, касающийся компьютерных программ, был принят на Филиппинах в 1972 г.) отнесены к объектам авторского права.

В Российской Федерации базы данных могут являться как объектами авторского права (разновидность составных произведений), так и объектами смежных прав (в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов).

К программам для ЭВМ и базам данных как к объектам авторских прав применяются вес основные положения авторского права:

− правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных наступает в силу их создания;

− авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства;

− творческий характер деятельности автора по созданию программы для ЭВМ и базы данных, которые презюмируются, обязателен;

правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. На ранних этапах развития программной индустрии некоторые производители компьютеров утверждали, что копирование оригинальных операционных систем не является нарушением авторских прав. В подтверждение своих заявлений они приводили тот факт, что определенные виды компьютерных устройств предлагались к продаже вместе со специальными операционными системами, утверждая на этом основании, что в данном случае применяется единственно возможное техническое решение для сопряжения программного обеспечения с аппаратным. Сложившаяся судебная практика показала, что при решении вопроса об авторской правовой охране программ не следует проводить различия между “основным” и “прикладным” программным обеспечением. Впервые такое решение было вынесено Верховным судом США по делу “Apple против Franklin” в 1982 г.;

− регистрация необязательна. Правообладатель по своему желанию может зарегистрировать программы для ЭВМ и базы данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), однако российское законодательство не придаст такой регистрации конститутивного значения, она осуществляется с целью облегчения доказывания прав правообладателя и создания возможностей более широкого использования программных продуктов;

− правовая охрана не распространяется па идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или какого-либо ее элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования;

− авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ или базы данных;

− авторское право на базу данных как сборник особого вида признается при условии соблюдения авторского права на каждое из произведений, включенных в эту базу данных. При этом авторское право па каждое из произведений, включенных в базу данных, сохраняется, и эти произведения могут использоваться независимо от такой базы данных. Авторское право на базу данных не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор и организацию произведений и материалов, входящих в эту базу данных;

− авторское право на программы для ЭВМ и базы данных действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Однако применение норм авторского права к отношениям в рассматриваемой области не решает всех проблем. Дискуссии о наиболее удачной системе охраны компьютерных программ и баз данных продолжаются и в нашей стране, и за рубежом. В настоящее время сложились четыре основные точки зрения на эту проблему:

1) на программы для ЭВМ и базы данных следует распространять нормы авторского права (преобладающий подход);

2) патентное законодательство является наиболее удачным для регулирования отношений в сфере создания, использования и охраны компьютерных программ и баз данных;

3) программы для ЭВМ и баз данных требуют особой системы охраны;

4) программы для ЭВМ и базы данных не нужно охранять вообще (такой подход отстаивает, например, действующее в США с 1989 г. Общество разработчиков программ, которые протестуют против правовой охраны программных продуктов: им якобы не дают работать, если требуют, чтобы они покупали права на используемые программы). (См.: Ревинский О. Правовая охрана компьютерных алгоритмов и рыночные требования // Интеллектуальная собственность. 1999. № 6. С 63.)

Наиболее оптимальным представляется авторско-правовой способ охраны программ для ЭВМ и баз данных по следующим причинам:

− программы для ЭВМ и базы данных отвечают всем признакам охраняемых авторским правом объектов, т.е. являются результатами творческой деятельности и выражаются в объективной форме;

− применение авторско-правовой охраны указанных объектов является более оперативным, дешевым и общедоступным, чем применение охраны по нормам патентного законодательства (нет необходимости регистрировать программы и базы данных, проводить сложную экспертизу на мировую новизну, действует “презумпция творчества” на созданный продукт и т.д.);

− авторско-правовой способ регулирования этих отношений был избран в большинстве зарубежных стран, и установление иных систем охраны исключило бы Россию из сферы международной охраны, которая обеспечивается международными соглашениями по охране авторских прав.

Признание программ для ЭВМ объектами авторского права не означает невозможность патентования программ в определенных случаях. Пределы патентоспособности компьютерных программ зависят от особенностей правовой системы того или иного государства (более либеральный подход к патентованию компьютерных программ существует в США, Японии, Израиле; более ограничивающий − в странах Западной Европы). Общая тенденция заключается в распространении патентной охраны на компьютерные программы, являющиеся одним из блоков более комплексных изобретений, удовлетворяющих критериям патентоспособности, а также на изобретения, составным элементом которых выступало программное обеспечение.

В качестве примера такого рода изобретения можно привести заявку на систему снижения шума, создаваемого при работе компьютера, поданную патентным поверенным Т.С. Приходько. Изложенное в заявке решение задачи заключалось, с одной стороны, в установке вентиляторов, в том числе и дополнительных, в тех местах внутри компьютера, где возможно наибольшее повышение температуры, и с другой − в осуществлении аппаратно-программного управления вентиляторами (См.: Приходько Т.С. Программное обеспечение и патентное право // Патенты и лицензии. 2001. № 3. С. 28−29.). Другим примером такого рода патентования является патентование технологий распознавания визуальной информации Fine Reader, основанных на одноименной компьютерной программе, используемой для распознавания информации сканером (патент РФ № 2145145). (См.: Линник Л. Патентное право: особенности защиты компьютерных технологий // Открытые системы. 1999. № 11 − 12. С. 89−90.Там же опубликована формула данного изобретения.)

В настоящее время в области телекоммуникаций появляется множество предложений, относящихся к программному обеспечению, предназначенному для управления микропроцессорами, мобильными телефонами и т.д., которые также могут быть признаны патентоспособными. Сами же компьютерные программы как таковые приравниваются к абстрактным интеллектуальным конструкциям, выводимым за пределы действия патентного права.

Помимо того что программа для ЭВМ в целом является объектом авторского права, можно выделить также отдельные охраняемые элементы программы. К таковым, прежде всего, относятся так называемые литеральные (от англ. literal) элементы программы для ЭВМ, под которыми понимаются исходный текст и объектный код программы. Исходный текст − это код, который находится в читаемой форме, понятной программисту. Он пишется на одном из языков программирования (Фортран, Си, Паскаль, Ада и т.д.). Объектный код − это код, который понятен машине. Он выражается в двоичной форме, т.е. как совокупность нулей и единиц. В свое время в некоторых государствах делались попытки оспорить распространение правовой охраны на объектный код. Такие попытки основывались на норме англосаксонского права, согласно которой охраняемыми литературными произведениями могут признаваться лишь те, что выражены в форме, “воспринимаемой человеком”.

Отдельные производители утверждали, что объектный код (предназначенный для интерпретации компьютером, а не человеком) не отвечает этому требованию закона, а потому и не является охраняемым. В американском праве данный вопрос был, в конечном счете, решен в пользу охраны объектного кода уже упомянутым в настоящей работе решением по делу “Apple против Franklin” 1982 г., а в европейской теории и практике никаких сомнений в связи с этим и не возникало. (См.: Милье А. Охрана программного обеспечения авторским правом: развитие юридической мысли // Бюллетень по авторскому праву ЮНЕСКО. Т. XXII. 1989. № 4. С. 22.

Согласно ГК РФ охране подлежат и “нелитеральные” (non-literal) компоненты программы − аудиовизуальные отображения, которые включают в себя последовательность, структуру и организацию программы, выводящиеся на экран или пользовательский интерфейс.

Проблема, возникающая с правовой охраной нелитеральных компонентов, связана с тем, что не всегда ясно, обладаю; ли они необходимым для их защиты авторским правом уровнем оригинальности.

В США, например, рассматривался иск компании Apple Computer Inc. против компании Microsoft Corp., которая обвинялась в нарушении прав истца на его пользовательский интерфейс, якобы скопированный в его программе Windows 3.0. Истец первым разработал интерфейс, который облегчал работу пользователя на ЭВМ посредством вывода на экран дисплея визуальных пиктограмм, обозначающих ту или иную функцию компьютера. Компания Microsoft применила в Windows 3.0 усовершенствованные пиктограммы Apple. Суд отклонил претензии компании

Apple, отметив, что принцип ее интерфейса существенно не отличается от изобразительного представления функций на клавишах приборной доски автомобиля. (См.: Gordon S.E. The Very Ideal Why Copyright Law is Inappropriate Way to Protect Computer Programs // EIPR. 1998. V. 20. No. 1. P. 10-13. Подробнее о “опросах, связанных с воспроизведением нелитеральных элементов программ для ЭВМ, см. § 2 гл. 1 настоящего учебного пособия.)

Помимо исходного текста, объектного кода и аудиовизуальных отображений компьютерной программы, правовой охране подлежат элементы, традиционно охраняемые авторским правом: название произведения и подготовительные материалы (последние можно сравнить с черновиками литературного произведения).

Названые программы охраняется, если оно оригинально и отражает творческую самостоятельность автора. Название компьютерной программы также часто защищается правообладателем путем его регистрации в качестве товарного знака.

Легального определения подготовительных материалов программы для ЭВМ отечественное законодательство не содержит. Для уяснения смысла данного понятия целесообразным представляется обращение к Типовым положениям об охране программного обеспечения вычислительных машин, принятым в 1978 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) (Публикация ВОИС 814. Женева. 1978.). В них содержится практически идентичный термин “вспомогательный материал”, под которым понимается материал, созданный с целью облегчения понимания или применения программы, например, описание проблемы и инструкции для пользователя.

Некоторые элементы программы для ЭВМ, однако, являются неохраняемыми. Важнейшим из таких элементов является алгоритм компьютерной программы, который можно определить как сжатым образом зафиксированную идею программы, по которой должен работать компьютер (Термин “алгоритм” происходит от латинизированного имени среднеазиатского астронома и математика Мухаммеда бен-Мусы аль-Хорезми, который жил на рубеже VIII IX вв. Открытое им правило сложения чисел получило его имя. Позже и все прочие правила вычисления стали обозначать тем же термином.). На основе одного алгоритма можно написать несколько текстуально различных программ, основанных, тем не менее, на одной идее решения задачи. Алгоритм − это основной структурный компонент программы, отражающий ее суть и содержание. Однако согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ “авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач”. Таким образом, алгоритм лишен правовой защиты в России, охраняется лишь его конкретная реализацияв виде той или иной программы. Таково же положение дел и в зарубежных государствах, так как отказ от правовой защиты идей произведений является основополагающим принципом авторского права. Например, в Японии в принятых в 1985 г. поправках к авторскому праву, распространяющих его действие на программы для ЭВМ, специально отмечается исключение из охраны алгоритмов, относимых к общественному достоянию (См.: Подшибихин Л.И., Чистобородов П.Г. О правовой охране некоторых результатов творческой деятельности // Вопросы изобретательства. 1987. №8. С. 23.).

Также лишены правовой охраны следующие элементы: назначение программы; процедура, избираемая для решения проблемы, которая включает не только использование кибернетических ресурсов, но и разработку способа сопряжения компьютерной системы со средствами ввода и вывода данных, требующими применения процессов, отдельных от системы; стиль программирования.

Базы данных, помимо их охраны как составных произведений авторским правом, признаются, как отмечалось ранее, объектами смежных прав (в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов). Однако объектом смежных прав признается не всякая база данных, а только такая, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных.

 

 

Авторское право и интернет.

Авторское право — в объективном смысле — институт гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно.

Практически все, что можно встретить в Интернете, является объектами авторского права: «1. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие произведения. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 2. К объектам авторских прав относятся: 1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения; 2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.» Закон гласит, что: «Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.»29. А следовательно авторские права возникают сразу после создания произведения.

Нормами вступившей в силу с 1 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса закреплено, что авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы (ст. 1261 ГК РФ). Соответственно и правовые последствия нарушения прав правообладателей на программное обеспечение сходны с нарушением авторских прав в отношении иных объектов интеллектуальной собственности.

Вопрос об авторстве в законодательстве решается так: «Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.»31 Вопрос как определить авторство в Интернете не отражен в законодательстве. При размещении материала только в Интернете автором будет считаться так же тот, кто указан в качестве автора на оригинальной странице. Но время размещения произведения в Интернете в большинстве случаев доказать практически невозможно и следовательно какая страница является оригиналом, а какая копией — определить затруднительно.

Автору произведения принадлежит исключительное право на это произведение: «1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.» Законодательство РФ, предусматривает только один способ разрешения споров об интеллектуальной собственности — через суд: «Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11).» Если были нарушены исключительные права на произведения, автор вправе обратиться в суд и потребовать возмещения убытков «в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.»

Необходимо отметить, что законодательство не позволяет определить того, кто же является нарушителем авторского права — тот, кто его разместил, тот, кто предоставил место для размещения или тот, на чье имя зарегистрирован домен. Этот вопрос является одним из самых сложных в правоприменительной практике по вопросам о нарушении авторских прав.

 

 

Особенности правового режима.

Правовой режим - это особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо не благоприятности для удовлетворения интересов субъектов права.

Правовым режимам присущи следующие основные признаки:

1. они устанавливаются в законодательстве и обеспечиваются государством;

2. имеют цель специфическим образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты права;

3. представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием;

4. создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов отдельных субъектов права.

В рамках общего правового режима могут устанавливаться детализирующие его относительно различных субъектов и объектов режимы правового регулирования.

Режим правового регулирования представляет собой систему средств и приемов регулятивного воздействия, устанавливающих особый порядок возникновения, осуществления и обеспечения комплекса прав и обязанностей субъектов права, действующий в границах общих положений и принципов.

Правовые режимы придают адекватность и эластичность юридической форме, позволяют ей более четко улавливать различия неоднородных социальных связей, точнее реагировать и учитывать особенности разных субъектов и объектов, временные и пространственные факторы, включенные в сферу действия права.

Правовые режимы классифицируются по многим основаниям:

1. по предмету правового регулирования - конституционный, административный, земельный и т. д.;

2. по их юридической природе - материальный и процессуальный;

3. по содержанию — валютный, таможенный, пошлинный и т. п.;

4. по субъектам, в отношении которых он устанавливается, - режим беженцев, вынужденных переселенцев, гражданства, граждан и т. д.;

5. по функциям права — режим особого регулирования и особой охраны;

6. по формам выражения - законный и договорный;

7. по уровню нормативных актов, в которых они установлены, - общефедеральный, региональный, муниципальный и локальный;

8. по сфере использования - внутригосударственный и межгосударственный (режим территориальных вод, экономических санкций и проч.).

Порядок передачи прав, лицензии.

Переход авторских прав от одного лица к другом происходит по авторскому договору или в порядке предусмотренном для служебных произведений. Также авторские прав передаются в наследство. По истечении семидесяти лет после смерти автора (последнего автора) авторские права переходят в общественное достояние — то есть состояние когда любое лицо имеет право использовать результат авторского труда свободно, а если не было запрета автора при жизни на публикацию, опубликовать неопубликованное.

Лицо, получающее продукт, соглашается соблюдать условия Лицензионного соглашения.

Передача включает целиком весь продукт:

1. все составляющие части;

2. электронные и печатные материалы;

3. все обновления, в том числе права на размещение дополнительных заказов в случае передачи Open License;

4. само Лицензионное соглашение;

5. сертификат подлинности и носители, если таковые имеются.

6. Передача осуществляется непосредственно, а не через третьих лиц.

7. Передача осуществляется на постоянной основе, а не во временное пользование.

Ограничения, накладываемые на передачу лицензий:

OEM-версия продукта может быть передана только вместе с продажей или передачей компьютера, на котором продукт был первоначально установлен. Правило действует для всех категорий продуктов.

Лицензию Open License на обновление персональной операционной системы запрещено передавать отдельно от исходной лицензии на ОС или отдельно от ПК, на котором продукт был первоначально установлен.

При передаче лицензии на обновление версии продукта (Upgrade) должен также быть передан продукт, с которого данное обновление производится.

Права на обновление версий (Upgrade Advantage и Software Assurance) не могут быть переданы отдельно от продукта, к которому они применимы. Версии продукта, на которые пользователь перешел по Upgrade Advantage или Software Assurance, не могут быть переданы отдельно от исходных версий продукта, к которым были применены права на обновление.

Обёрточная лицензия.

Обёрточная лицензия — разновидность лицензионного договора о предоставлении права пользования произведением (регулируется ст. 1286 ГК РФ), которая помещается на упаковку (обертку) программного обеспечения ЭВМ. Покупая программу лицо конклюдентным действием соглашается с условиями лицензии. Согласно пункту 3 статьи 1286 ГК РФ в настоящее время применяется только для программных продуктов.

Обёрточную лицензию, как правило, помещают под прозрачную пленку на упаковке, а если на упаковке не хватает места, то лицензия кладётся внутрь, а на упаковке делается специальное уведомление о наличии лицензии. Если в первом случае покупатель способен самостоятельно ознакомиться с условиями лицензии, то во втором случае о них должен рассказать продавец. Приобретение и/или вскрытие упаковки считается конклюдентным действием, подтверждающим согласие с условиями договора.

Термин «обёрточная лицензия» обозначает лишь специальный способ её размещения, в то время как содержание лицензии должно отвечать общим требованиям законодательства к лицензионным договорам. В частности, обёрточная лицензия должна содержать (п6. ст. 1235 ГК РФ):

1. предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору;

2. указание на номер и дату выдачи патента или свидетельства о праве интеллектуальной собственности на предмет лицензии;

3. способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. То есть — тот объём прав, который передается новому владельцу программы ЭВМ.

Следует помнить, что в лицензии может быть указана территория, в пределах которой допускается использование данного продукта (п.3 ст. 1235 ГК РФ). Поскольку Гражданский Кодекс РФ действует только на территории России, то в случаях отсутствия таких указаний, продукт может быть использован только в пределах границ Российский Федерации.

Также важно помнить, что в обёрточной лицензии может быть указан срок её действия, по истечении которого права нового владельца продукта прекращаются. Если такой срок не указан в условиях договора, то лицензия считается выданной на 5 лет с момента приобретения продукта (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

 

Использование произведения (с согласия автора и без такового).

Наследство авторских прав.

 

Использование произведения с согласия автора.

 

Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, причиненных таким решением убытков. Если произведение уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение в соответствии законом.

Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: воспроизведение произведения; распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; публичный показ произведения; импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; прокат оригинала или экземпляра произведения; публичное исполнение произведения; сообщение в эфир; сообщение по кабелю; перевод или другая переработка произведения; практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта; доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Использование произведения без согласия автора.

 

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;

2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;

3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такие воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены автором;

4) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;

6) воспроизведение правомерно обнародованных произведений без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения.

2. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.

 

Наследство авторских прав.

 

По наследству переходят только имущественные авторские права, в том числе исключительные права, позволяющие наследникам разрешать или запрещать использование произведения. Не переходят по наследству личные неимущественные права, хотя наследники вправе принимать меры для их защиты, например, если кто-либо присвоит себе авторство произведения, если произведение выйдет без указания имени автора или с искажениями, способными нанести ущерб его чести и достоинству. При отсутствии наследников защита моральных прав умерших авторов может осуществляться государственным органом, который в настоящее время не определен.

Стадии на приобретение наследственного имущества:

1. стадия предпосылок (наличие соответствующих норм права, регулирующих вопросы наследования, правосубъектность наследодателя);

2. стадия формирования права на приобретение наследства;

3. стадия осознания наследником своего права и его уяснение;

4. стадия реализации права на наследство;

5. стадия осуществления права на наследство (стадия приобретения наследственного имущества).

Наследование авторского права может осуществляться как по завещанию, так и по закону. Современное гражданское законодательство отводит приоритет наследованию по завещанию, наследование по закону имеет место лишь в том случае, если завещание отсутствует либо признано недействительным. Нормы, регламентирующие порядок наследования по завещанию, выдвинуты на первый план, гражданам предоставлена свобода завещаний. Так, завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону

Именно внесение определенного лица в состав наследников по завещанию и является юридическим фактом, порождающим право на принятие наследства. Составление завещания - первый этап в процедуре перехода авторского права по наследству. В том случае, если завещание не составлено, и наследование авторского права осуществляется по закону, право на принятие наследства возникает в силу наличия соответствующей родственной или иной установленной законом соответствующей связи.

Субъективное право на наследование возникает в момент открытия наследства. Наследство открывается со смертью гражданина, местом его открытия является последнее место жительства наследодателя. После этого определяется круг наследников, призываемых к наследованию, устанавливаются их доли в составе наследства. На момент открытия наследства определяется состав наследства, отсчитывается 6-месячный срок, необходимый для принятия наследства либо отказа от него.

Передача прав на П.О. по авторскому договору.

 

Способы передачи прав на программу.

 

Автор обладает монополией на свою программу. Следовательно, для того, чтобы программа стала доступна окружающим, автор должен передать им часть своих правомочий. Такая передача осуществляется в форме договора.
Если речь идет о передаче экземпляра программы, то ему могут соответствовать любые гражданско-правовые договоры вещного характера, такие как купля-продажа, мена, дарение и т.д. (кроме договора проката).
Если речь идет о передаче прав на использования программы, то ему соответствует так называемый авторский договор. Отметим, что термин “использование” касается лишь действий по введению программы в хозяйственный оборот. Для получения разрешения на применение программы по назначению авторский договор в принципе не требуется, требуется лишь наличие правомерно приобретенного экземпляра программы. Однако, как было сказано выше, авторский договор может ограничить и это право владельца экземпляра программы.

Форма авторского договора.

 

При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ.
В настоящее время, наибольшее распространение, получили авторские договоры в форме так называемых оберточных лицензий и клик-лицензий. Оберточные лицензии, как правило, размещаются на коробке с программным продуктом. Клик-лицензии отображаются либо при попытке «закачать» программу из сети, либо при первом запуске или инсталлировании программы на компьютере конечного пользователя.
Заключение таких авторских договоров представляется в форме конклюдентной сделки. Согласие пользователя будет выражаться в самом факте использования.

На наш взгляд сами по себе разрыв упаковки с программой или согласие на ее инсталляцию не могут выражать согласие с данным договором, потому как не имеют никакого отношения к желанию использовать программу.
Регистрацией договоров, как и регистрацией программ, на данный момент времени занимается Российское агентство по патентам и товарным знакам. Процесс регистрации подробно регламентирован в Правилах регистрации договоров на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 1998 г. N 245.

 

Категории программного обеспечения.

 

В зависимости от содержания авторского договора, существующее программное обеспечение можно разделить на несколько категорий. Не претендуя на полноту, назовем несколько наиболее интересных и распространенных из них..
Public domain – свободно распространяемое программное обеспечение, переданное их авторами в общественную собственность. Имущественными правами на программное обеспечение подобного рода никто не обладает. Право автора, объявить свое произведение общественным достоянием не закреплено в нашем законодательстве. Однако ряд ученых справедливо указывают на необходимость такого закрепления. В данной категории выпускаются многие небольшие программы для научных расчетов.
Copylefted software - такие программы близки по своему правовому режиму к предыдущей категории. Однако программы данной категории имеют существенное отличие. Это свободное программное обеспечение, лишь в том смысле, что каждый желающий имеет право использовать данную программу (в том числе модифицировать и распространять) любым способом. Однако условия распространения таких программ, не позволяют тем, кто их распространяет или модифицирует, добавлять любые ограничения на их свободное использование. Каждая копия программы, даже если она была изменена, должна быть свободной, т.е. соответствовать лицензионному соглашению " Такое программное обеспечение всегда распространятся вместе с исходными текстами. Одна из самых известных программ данной категории – операционная система Linux.
Freeware (бесплатные) – свободно распространяемое программное обеспечение, авторы которых отказываются от вознаграждения за их воспроизведение и распространение. Авторские права на программу сохраняются за ее создателем. Модификация такой программы и ее коммерческое распространение запрещено. При этом каждый желающий может воспроизводить и распространять программу без ограничений. Как правило, такие программы распространяются в форме объектного кода, хотя существуют и исключения. Одним из примеров подобных программ является известный проигрыватель музыкальных файлов WinAmp.
Postcardware/donationware – свободно распространяемое программное обеспечение. Автор в качестве оплаты за свою программу принимает любые пожертвования как в денежной, так и в натуральной форме, авторские права сохраняются. Права третьих лиц на воспроизведение и распространение таких программ неограничены.
AdWare – свободно распространяемые коммерческие программы, содержащие рекламные сообщения, доход от размещения которых компенсирует затраты разработчика. Как правило, такие программы предназначены для работы в сети интернет, из которой и закачивают свежие рекламные баннеры. Права третьих лиц на воспроизведение и распространение таких программ неограничены. Среди программ данной категории, такие как самый быстрый интернет-браузер Opera.
Shareware (условно-бесплатные) – свободно - распространяемые коммерческие продукты, автор которых рассчитывает получить доход от их продаж. Пользователь может проверить работоспособность программы перед ее покупкой, и может отказаться от ее приобретения, если она ему не подходит (принцип “try and buy”). Так называемая пробная копия (evaluation copy) таких программ воспроизводится и распространяется свободно. Время работы такой копии на компьютере конечного пользователя ограничивается либо абсолютным временем, например 30 дней, либо количеством запусков (30 запусков), либо часами непрерывной работы.
Среди них такие известные программы, как архиваторы WinZip и WinRar.
Retail Software - программы распространяющиеся на носителях, как правило, в красочных упаковках. Воспроизведение и распространение таких программ без разрешения их правообладателя запрещено. Все имущественные права на такие программы остаются за правообладателем, который получает деньги непосредственно с распространения экземпляров программного обеспечения. Возможна дополнительная регистрация пользователей программы, но она несет факультативный характер. Некоторые программы распространяются как в форме shareware, так и в форме Retail Software одновременно. Большая часть программ фирмы Microsoft относятся к данной категории.

 

 

Продажи экземпляров программного обеспечения. Продажа растиражированных экземпляров программы (фактически – коробки с материальным носителем) по договору купли-продажи. Экземпляры многих программ можно, подобно книгам, приобрести в обычных розничных магазинах. Коробки часто не содержат никаких оберточных лицензий, а если и содержат, то изложенные в них условия не предоставляют пользователю каких-либо прав на тиражирование, распространение или модификацию ПО, то есть, по сути, мало чем отличаются от предусмотренных законодательством правил использования экземпляров программ (ст. 1280 ГК РФ). В отличие от случаев передачи прав, которые могут носить срочный характер, экземпляр навсегда переходит в собственность покупателя и, соответственно, используется им бессрочно. Подобным образом распространяются, как правило, недорогие программные продукты делового и домашнего назначения, включая самую массовую категорию программ – компьютерные игры. Для недорогого тиражного ПО производители устанавливают наиболее либеральные правила обращения на рынке, поскольку такие продукты с наименьшими издержками должны дойти до максимального числа конечных потребителей. Обычно программное обеспечение распространяется правообладателем не самостоятельно, а через сеть дистрибьюторов, дилеров и иных посредников. В отношении ПО, распространяемого по договору купли-продажи, действует уже упоминавшееся правило "первой продажи", согласно которому дальнейшее распространение правомерно введенного в оборот экземпляра программы допускается без согласия правообладателя, то есть без заключения с каждым из посредников каких-либо специальных договоров, санкционирующих перепродажу. Поставка лицензионной программной продукции конечным пользователям оформляется стандартными товаросопроводительными документами (накладные, счета-фактуры, товарные чеки и т.д.). Достаточно, чтобы такие документы соответствовали общим требованиям, предусмотренным законодательством в области бухгалтерского учета и налогообложения. Покупка экземпляра программы (фактически - коробки с носителем) по договору купли-продажи – альтернатива случаю приобретения имущественных прав на программу.

Качество продуктов правового аспекта. Довольно узким местом при поставке на массовый рынок считаются вопросы, связанные с качеством ПО. Сказанное в минимальной степени относится к редким дефектам носителей информации, которые без лишних формальностей обмениваются поставщиками ПО, а касается качества самого программного кода, количество ошибок в котором при всем усердии разработчиков стремится к нулю, но редко с ним на практике сравнивается. Проблемы, однако, возникают не только и не столько из-за недостатков кода, но и из-за разнообразных (иногда малооправданных) ожиданий пользователей относительно функциональных характеристик, которыми, по мнению последних, должен обладать конкретный тиражный программный продукт. К поставке ПО в полной мере применимы правила ст. 469 ГК, касающиеся качества передаваемого по договору купли-продажи товара. Прежде всего, товар должен соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям к качеству, установленным законодательством. Однако в настоящее время отсутствуют какие-либо обязательные ГОСТы или технические регламенты, устанавливающие требования к характеристикам программного обеспечения. При отсутствии официально установленных требований к качеству ст. 469 ГК предписывает обращаться к условиям договора купли-продажи - качество передаваемого товара может являться договорным условием. Выше отмечалось, что при продаже недорогих тиражных продуктов как такового согласования и подписания договора между покупателем и поставщиком не происходит. Вместе с тем договорными условиями о качестве при определенных условиях могут быть признаны описания функциональных характеристик программных продуктов в сопроводительных и рекламных материалах, зафиксированные где-либо заявления поставщика о некоторых функциональных возможностях программного продукта, ссылки на результаты обязательной или добровольной сертификации. Согласно действующему законодательству, в частности Постановлению Правительства РФ от 13.08.97 № 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации", Постановлению Госстандарта РФ от 30.07.02 № 64 "О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации" и другим нормативным актам, программы для ЭВМ и базы данных не подлежат в настоящее время обязательной сертификации. В связи с этим сертификаты соответствия на программные продукты оформляются только в рамках процедур добровольной сертификации. Если разработчик публично декларирует соответствие программного продукта определенным требованиям, в том числе предъявляет добровольно полученные сертификаты соответствия, то несоответствие ПО этим требованиям может повлечь признание поставленного ПО товаром ненадлежащего качества.Сообщенные покупателем цели, для которых приобретается программный продукт, могут рассматриваться также как договорные условия. В названном случае ПО должно быть полностью пригодно для использования в соответствии с целями приобретения, о которых покупатель заранее поставил в известность продавца.И наконец, при отсутствии договорных условий о качестве поставляемого товара (или невозможности их однозначно определить), согласно той же ст. 469 ГК, применяется правило, согласно которому поставляемый товар, по крайней мере, должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Данное правило, однако, едва ли применимо к программным продуктам. Несколько более строгие требования предъявляются к розничной продаже программных продуктов потребителям - гражданам, которые приобретают экземпляры ПО для личного (домашнего) использования. Наряду с Законом "О защите прав потребителей" при розничной торговле следует руководствоваться "Правилами продажи отдельных видов товаров", утвержденными Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.98 (в ред. от 12.07.03). Надо отметить, что при продаже экземпляров программ применяются лишь общие положения Правил, но не специальный раздел XII, который устанавливает особенности продажи аудио- и видеопродукции. Программы экономического и домашнего назначения являются самостоятельным классом объектов авторского права и не относятся к классу "аудиовизуальных произведений" или "фонограмм", поэтому на реализацию экземпляров программной продукции раздел XII Правил не распространяется. По этой же причине неприменимо к экземплярам программной продукции и "Положение о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей", в соответствии с которым заводы-изготовители аудио- и видео носителей обязаны получать лицензии.

 

 

Смежные права — совокупность норм, предоставляемых по российскому законодательству для правовой охраны интересов соответствующих категорий правообладателей в отношении следующих результатов (объектов) интеллектуальной деятельности.

К смежным правам относятся:

Право на исполнение – исключительное право на исполнение, право признаваться автором исполнения, право на указание своего имени на экземплярах фонограммы, право на неприкосновенность исполнения, т.е. защиту исполнения от всякого искажения;

Право на фонограмму – исключительное право изготовителя на фонограмму, право на указание своего имени на экземплярах, право на защиту фонограммы от искажения при её использовании, право на обнародование фонограммы;

Право организаций эфирного и кабельного вещания – право использовать сообщение в эфир любыми не противоречащими закону способами;

Право изготовителя базы данных – право извлекать из базы данных материалы и использовать их в любой форме и любыми способами, п также право на указание своего имени на экземплярах.

Право публикатора на произведение науки, литературы и искусства – исключительное право на обнародование, право на указание своего имени на экземплярах.

Основное содержание смежных прав сводится к тому, что использование третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осуществляющего исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись, либо радио и теле организаций. Целью смежных прав является охрана юридических интересов конкретных физических и юридических лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой публики. Одним ярким примером является певец или музыкант, исполняющий произведение композитора для широкой публики. Общей целью этих смежных прав является охрана юридических интересов тех лиц или организаций, которые вносят существенное творческое, техническое или организационное мастерство в процессе доведения произведения до широкой публики.

Смежные права - значит сходные с авторскими, иными словами, правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права. Следует отметить, что многие объекты смежных прав делают объекты авторского права доступными для восприятия третьими лицами, поэтому они, как правило, тесно связаны с авторскими правами, что обусловливает определение объема смежных прав с учетом объема авторских прав во избежание возможных коллизий прав

В России смежные права получили свое признание с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года. Сегодня, частью четвертой Гражданского кодекса РФ категория смежных прав значительно расширена. Так, например, к смежным правам добавлены права на базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования, права публикаторов, обнародованных после их перехода в общественное достояние.

Стоит отметить, что производители звукозаписей могут пользоваться охраной, даже если то, что они записали, не является произведением. Знак охраны смежных прав - оповещение производителя фонограммы и исполнителя о своих исключительных смежных правах. Знак охраны смежных прав помещается на каждом экземпляре фонограммы и/или на каждом содержащем ее футляре и состоит из:- буквы "Р" в окружности (англ. Phonorecord), имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав, года первого опубликования фонограммы. Знак правовой охраны смежных прав помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре.

Что касается обеспечения защиты прав, то средства судебной защиты от случаев нарушения смежных прав, как правило, аналогичны средствам, которыми располагают обладатели авторского права, — это:

· Охранительные или временные меры;

· Гражданско-правовые средства защиты;

· Уголовные санкции;

· Меры, предпринимаемые на границе;

· А также меры, средства судебной защиты и санкции против злоупотреблений в отношении технических устройств.

Идея смежных прав привлекла внимание и как способ защиты устного культурного наследия многих развивающихся стран, которое является частью их фольклора, поскольку именно исполнители часто знакомят широкую аудиторию с этим фольклорным наследием. Предоставляя охрану смежным правам, развивающиеся страны могут тем самым также предоставить охраны обширному, древнему и бесценному культурному наследию, являющемуся метафорой их собственного существования и подлинности, а на самом деле, той сущностью, которая разделяет культуры соседствующих стран и народов всего мира. Предполагается, что защита производителей фонограмм и организаций эфирного вещания помогает создать основу для национальных отраслей промышленности, способных распространять национальное культурное наследие в пределах страны и, что более важно, на рынках за её пределами. Огромная популярность того, что называется «мировой музыкой», демонстрирует, что такие рынки существуют, однако не всегда материальные блага в результате использования этих рынков возвращаются в страну, являющуюся колыбелью культурного наследия. Срок действия охраны смежных прав в соответствии с Римской конвенцией составляет, по меньшей мере, 20 лет, начиная с конца года, в котором:

· Состоялось исполнение, что касается исполнений, не вошедших в фонограммы;

· Была осуществлена фиксация (запись) в случае фонограмм и исполнений, вошедших в фонограммы;

· Состоялась вещательная передача.

Многие национальные законы, охраняющие смежные права, предоставляют более продолжительный срок охраны, нежели минимальный срок, предусмотренный в положениях Римской конвенции.

Лицензия на программное обеспечение -это правовой инструмент, определяющий использование и распространение программного обеспечения, защищённого авторским правом. Обычно лицензия на программное обеспечение разрешает получателю использовать одну или несколько копий программы, причём без лицензии такое использование рассматривалось бы в рамках закона как нарушение авторских прав издателя. По сути, лицензия выступает гарантией того, что издатель ПО, которому принадлежат исключительные права на программу, не подаст в суд на того, кто ею пользуется.

Виды лицензий на программное обеспечение:

Betaware - предварительная (тестовая) бета-версия коммерческого или некоммерческого ПО. Можно использовать бесплатно, но часто ограничивается периодом тестирования.

Trialware, Trial - программное обеспечение, лицензионное соглашение которого предусматривает бесплатное использование программы без каких либо ограничений в функциональности только лишь в течении пробного периода.

Commercial software - программное обеспечение, созданное с целью получения прибыли от его использования другими, например, путём продажи экземпляров. Защищено различными законами. Установить программу можно лишь после полной оплаты.

Demoware (Demo) — демонстрационная версия коммерческого программного обеспечения, распространяемая бесплатно и имеющая большое число ограничений функциональности(ограниченное время работы, запрет на ключевые операции и т.д.), по сравнению с основной версией. Основная цель - не пробное использование, а демонстрация возможностей.

Donateware - это модель лицензирования, при которой пользователю поставляется полностью функционирующее программное обеспечение с возможностью сделать пожертвование разработчику. Размер пожертвования может быть фиксированным или устанавливаться пользователем на основании индивидуального восприятия ценности программного обеспечения.

Free software - это ПО, которое отличается исключительно широкими правами, предоставляемыми пользователям. Приверженцы свободного ПО, как правило, могут бесплатно пользоваться им в течении неограниченного периода времени, а также распространять его каким угодно образом, и менять его исходный код (совершенствовать). Для свободного ПО создаются специальные лицензии, чтобы регулировать права и обязанности авторов и пользователей. GNU General Public License – это универсальная общественная лицензия, которая используется для множества свободных программ. Последняя на сегодняшний день версия GPL, вышедшая в 2007 году. Теперь создатели программы не могу подать в суд на пользователя. GPL 3.0 заботится о том, чтобы любое ПО, выпущенное под ее лицензией, можно было свободно модифицировать, обходить или изменять.

Freeware - программное обеспечение, лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Freeware обычно распространяется в бинарном виде, без исходных кодов и является проприетарным ПО.

Hostageware - программы с функциональными, временными и количественными ограничениями. Разблокирование - после оплаты.

Liteware - "облегченный" вариант соответствующей коммерческой версии. Не ограничено временем использования, но ограничено функционалом.

Open source software - программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Public domain - свободные программы. Без ограничений на модификацию и использование. Не охраняются авторским правом.

Пакет по лицензированию (на примере Microsoft Windows 7)

Лицензию Get Genuine Windows Agreement (GGWA) можно использовать для легализации установленных операционных систем предыдущих версий. В соответствии с Дополнением к соглашению Microsoft Open License, являющимся неотъемлемой частью комплекта поставки GGWA, вы имеете право использовать предыдущую версию ОС Windows вместо лицензированной версии. Список предыдущих версий для GGWA включает Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0 или 3.51.

Это полная лицензия Windows 7 "Профессиональная", предназначенная для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Get Genuine Windows Agreement – решение для лицензирования настольных операционных систем на имеющихся компьютерах. Если в вашей организации имеются 5 и более компьютеров с нелицензионной операционной системой, теперь у вас есть возможность лицензировать Windows 7 Pro, Windows Vista Business и Windows XP Pro на этих компьютерах.

Условия использования:

- На каждый ПК, лицензированный через GGWA, необходимо наклеить сертификат подлинности (COA)
- Перенос лицензии на другой ПК запрещен
- Передача лицензий возможна только в соответствии с условиями соглашения Open License

В комплект поставки входит

-соглашение Open License;
- лицензионный сертификат;
- приложение к условиям лицензионного соглашения;
- наклейка сертификата подлинности (COA).

 

Смежные права — совокупность норм, предоставляемых по российскому законодательству для правовой охраны интересов соответствующих категорий правообладателей в отношении следующих результатов (объектов) интеллектуальной деятельности:

➢ исполнений артистов-исполнителей и дирижеров, постановок режиссеров-постановщиков спектаклей(исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

➢ фонограмм, то есть любых исключительно звуковых записей исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

➢ сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

➢ базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

➢ произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений

 

Субъекты смежных прав:

1) исполнители– актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют на музыкальном инструменте или иным образом исполняют произведения литературы или искусства (в то

Date: 2015-06-08; view: 598; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию