Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Глава 11. Наследование по закону





 

Что такое наследование по закону?

 

Если человек не оставил завещания (либо оно признано недействительным), к наследованию призываются члены его семьи, другие указанные в законе лица в порядке очередности, предусмотренной гл. 63 "Наследование по закону" ГК РФ. При этом (в отличие от наследования по завещанию) закон:

1) устанавливает исчерпывающий перечень наследников;

2) разбивает всех наследников на группы, которые называются "наследники первой очереди", "наследники второй очереди" и т.д. Всего таких очередей семь;

3) устанавливает правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если:

- нет наследников предшествующей очереди, т.е. если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать;

- все наследники предшествующей очереди отстранены от наследования либо лишены наследства;

- никто из них не принял наследства;

- все они отказались от наследства.

Таким образом, если наследство принял хотя бы один наследник первой очереди, наследники второй очереди не вправе претендовать на получение этого наследства. То же касается наследников всех последующих очередей.

Определяя круг наследников по закону, ГК РФ исходит из семейных и родственных связей наследодателя. К наследникам первой очереди он относит пережившего супруга, детей и родителей. К наследникам других очередей - иных родственников с учетом степени родства с наследодателем, его иждивенцы (при определенных законом условиях) и др.

Брачные или родственные отношения между наследодателем и наследником по закону должны быть подтверждены свидетельствами о заключении брака или государственной регистрации рождения, выданными органом загса в удостоверение фактов государственной регистрации этих актов гражданского состояния (ст. 4, п. 1 ст. 8 Закона об актах гражданского состояния). До 1917 г. записи о рождении и браке производились в метрических книгах церковных приходов. Метрические свидетельства ("метрики"), которые при этом выдавались, и в настоящее время выступают доказательствами соответствующих фактов (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).

При утрате свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния орган загса выдает повторное свидетельство либо справку установленного образца (ст. 9 Закона об актах гражданского состояния).

В случае смерти лица, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о его регистрации выдается родственнику умершего или иному заинтересованному лицу.

В случае расторжения брака или признания брака недействительным орган загса выдает справку, подтверждающую факт государственной регистрации заключения брака, которая, в частности, содержит сведения о добрачных фамилиях лиц, его заключивших. Такие справки необходимы, когда свидетельства о браке нет (поскольку он расторгнут), а для подтверждения родства между наследодателем и наследником необходимо установить добрачную фамилию кого-либо из них.

Если в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, в нее могут быть внесены исправления и (или) изменения. При отсутствии спора между заинтересованными лицами исправления (изменения) вносятся по заключению органа загса, а в случае спора - по решению суда (ст. ст. 69 - 73 Закона об актах гражданского состояния).

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, признаются действительными в России при наличии их легализации, если иное не установлено международным договором Российской Федерации (ст. 13 Закона об актах гражданского состояния).

Если родственные отношения документально подтвердить невозможно, они могут быть доказаны в судебном порядке. Когда спора о праве на наследство нет, заявление об установлении факта родственных отношений с наследодателем (факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства (гл. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ), а при наличии спора - в порядке искового производства.

Однако в этом нет необходимости, если все остальные наследники данной очереди, представившие требуемые доказательства и принявшие наследство, согласны на включение лиц, не имеющих доказательств родства с наследодателем, в свидетельство о праве на наследство (ст. 72 Основ законодательства о нотариате). Такое согласие оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом (п. 32 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий).

К наследникам одной и той же очереди наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Исключение составляют лица, наследующие по праву представления.

 

Какие лица наследуют по праву представления?

 

Если кто-либо из наследников первой, второй или третьей очереди умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля переходит - по праву представления - к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (ст. 1146 ГК РФ).

Иными словами, такие лица, т.е. потомки человека, который сам стал бы наследником, если бы остался в живых, заменяют умершего наследника, принимая наследство вместо него. Можно сказать, что они "представляют" своего предка в наследственных отношениях между ним и его наследодателем.

Наследники по праву представления могут получить лишь долю, причитавшуюся наследнику по закону, которого они заменяют ("представляют").

Таким образом, если по праву представления наследует одно лицо, то к нему перейдет целиком доля того предка, вместо которого его призвали к наследованию. Если же наследников по праву представления два и более, доля наследника по закону, которого они "представляют", делится между ними поровну.

Приведем пример. У наследодателя было два сына; старший умер до открытия наследства, оставив жену и ребенка. Других наследников первой очереди нет. В этом случае младший сын получит половину наследственного имущества, а вторая половина будет разделена между вдовой и ребенком старшего сына поровну, т.е. они получат по четверти наследства.

Закон предусматривает случаи, исключающие наследование по праву представления. В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ по праву представления не наследуют:

1) потомки недостойного наследника, который совершил противоправные действия в отношении наследодателя или других наследников, чем способствовал призванию себя к наследованию или к увеличению своей доли в наследстве;

2) потомки наследника, лишенного наследства.

Разумеется, и сами наследники по праву представления - вследствие собственного противоправного поведения - могут быть лишены наследства, признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании судебного решения.

Важно знать, что по праву представления могут наследовать и те потомки наследника, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства. Так, если сын наследодателя умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, а спустя несколько месяцев родилась его дочь (внучка наследодателя), она призывается к наследованию по праву представления, поскольку была зачата еще при жизни наследодателя (деда) и своего отца (сына наследодателя). Это общее правило, которое касается всех наследников, в том числе и наследующих по праву представления.

 

Кто входит в круг наследников первой очереди?

 

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Напомним, что происхождение детей, на котором основывается их наследование после родителей, удостоверяется записью акта о рождении ребенка в органах загса. При этом сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае его рождения вне такого учреждения - на основании иных медицинских документов, свидетельских показаний или других доказательств. В спорных случаях (например, при подмене ребенка в родильном доме) сведения о матери вносятся в актовую запись по решению суда об установлении материнства.

Порядок внесения в запись акта о рождении ребенка сведений об отце зависит от того, состоит мать ребенка в браке или нет. Все это подробно изложено в разделе I "Семейное право" настоящей книги.

На основании записи акта о рождении орган загса выдает свидетельство о рождении ребенка, которое в конечном счете и является доказательством его происхождения от указанных в свидетельстве родителей (родителя).

Исключение составляют случаи, когда:

1) сведения об отце ребенка внесены по заявлению матери, не состоящей в браке (п. 3 ст. 51 СК РФ);

2) сведения об отце или матери ребенка записываются по указанию усыновителя, не состоящего в браке (п. 3 ст. 134 СК РФ).

Такие сведения - предусмотренная законом фикция, которая не служит доказательством происхождения ребенка.

Напомним, что родители, лишенные родительских прав, признаются недостойными наследниками и поэтому не могут наследовать после своих детей (в отношении которых суд лишил их родительских прав).

В то же время ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после их смерти, но только при условии, что на момент открытия наследства он не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Ограничение родительских прав на наследственные правоотношения не влияет.

Как известно, ни расторжение брака между родителями, ни признание его недействительным не затрагивает правоотношений между родителями и детьми, поэтому они призываются к наследованию по закону друг после друга.

Помимо детей и родителей к числу наследников первой очереди относится переживший супруг. Доказательством брачных отношений между наследодателем и его пережившим супругом служит свидетельство о заключении брака, которое выдается органом загса на основании соответствующей записи в книге записи актов о государственной регистрации брака.

Заключение брака за границей подтверждается свидетельством, которое выдает консульское учреждение Российской Федерации либо уполномоченный орган иностранного государства.

Не могут быть наследниками по закону:

1) бывшие супруги, т.е. лица, брак которых был расторгнут до открытия наследства;

2) лица, брак которых признан недействительным;

3) лица, находящиеся в фактических брачных отношениях.

Исключение составляют случаи, когда фактические брачные отношения возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. N 118/11 и существовали до смерти или до пропажи одного из них без вести на фронте (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение") <1>. Разумеется, при этом ни один из них не должен состоять в зарегистрированном браке.

--------------------------------

<1> Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М., 1994 (с послед. изм.).

 

Наследниками первой очереди, наследующими по праву представления, могут быть:

1) внуки наследодателя, если его дети (один из них) умерли до открытия наследства или в день смерти наследодателя;

2) правнуки, если в живых нет ни детей, ни внуков;

3) последующие прямые потомки (при наличии тех же обстоятельств).

 

Кто входит в круг наследников второй очереди?

 

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Напомним, что наследники второй очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников первой очереди. К этому приравнивается отказ от наследства, непринятие наследства, а также признание наследников недостойными.

Полнородные и неполнородные братья и сестры являются родными братьями и сестрами наследодателя. Если у них оба родителя общие, то это - полнородные братья и сестры. Если общий только один из родителей, такие братья и сестры тоже являются родными, но неполнородными. При общем отце их называют единокровными, а при общей матери - единоутробными братьями и сестрами.

Родство братьев и сестер подтверждается происхождением от общих родителей (одного из них).

Братья и сестры наследуют друг после друга и тогда, когда их родители лишены родительских прав, поскольку это, в соответствии со ст. 71 СК РФ, не влияет на правоотношения ребенка с его остальными родственниками.

Сводные братья и сестры, т.е. не имеющие ни одного общего родителя (это, например, дети от предыдущих браков, "сведенные" в одну семью), наследниками не являются.

Дедушка и бабушка наследодателя со стороны как отца, так и матери призываются к наследованию по закону как наследники второй очереди и в том случае, когда их сын или дочь - родитель наследодателя - является недостойным наследником (п. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ).

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

 

Кто является наследником третьей очереди?

 

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). В соответствии со ст. 1144 ГК РФ они призываются к наследованию по закону при условии, что нет наследников ни первой, ни второй очереди.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Они призываются к наследованию в случае, если их родители, т.е. дяди или тети наследодателя, умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

 

Кто входит в число наследников

четвертой и последующих очередей?

 

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право наследовать получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с этими правилами к наследованию призываются в качестве наследников:

- четвертой очереди - родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если наследников предшествующих очередей нет, к наследованию - в качестве наследников седьмой очереди - призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ).

Родство между перечисленными наследниками и наследодателем подтверждается совокупностью доказательств происхождения нескольких родственников. Например, при наследовании внучатых племянников (двоюродных внуков и внучек наследодателя) должно быть установлено, что они являются детьми родных племянников или племянниц наследодателя.

Наследниками седьмой очереди (в отличие от всех предыдущих очередей) являются не родственники, а свойственники наследодателя - его пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Отношения свойства наследника (наследников) и наследодателя подтверждаются:

- если наследуют пасынки (падчерицы) - доказательством брака их родителя с наследодателем;

- если наследует отчим или мачеха - доказательством их брака с родителем наследодателя.

Если же ко дню смерти наследодателя соответствующий брак расторгнут, перечисленные лица (бывшие свойственники) перестают быть наследниками седьмой очереди и к наследованию по закону не призываются.

 

В чем заключаются особенности наследственных отношений

между усыновленными и усыновителями?

 

В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Данная норма распространяется и на случаи наследования по представлению. Если, например, усыновленный ко дню открытия наследства своего усыновителя уже скончался, то к наследованию призываются дети усыновленного, поскольку закон приравнивает их к внукам наследодателя (усыновителя).

Как известно, усыновление - одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Оно устанавливается решением суда, не ограничено никаким сроком и может быть отменено только в судебном порядке.

При усыновлении правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются (п. 2 ст. 137 СК РФ). Поэтому усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти своих родителей и других родственников по происхождению, а они - после смерти усыновленного и его потомства.

Исключение составляют случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет - по решению суда - отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п. 3 ст. 1147 ГК РФ).

Семейный кодекс РФ предусматривает два таких случая.

Первый случай: когда ребенка усыновляет (удочеряет) только одно лицо. Если это женщина, то суд может сохранить родительские отношения ребенка с его отцом по происхождению; если усыновитель мужчина - родительские отношения с матерью. Самый распространенный пример в данном случае - усыновление ребенка отчимом или мачехой.

Второй случай: когда родной отец или родная мать ребенка умерли, суд по просьбе его родителей (т.е. бабушки и дедушки ребенка) может сохранить их отношения с ребенком и после его усыновления.

Доказательством наследственных отношений между усыновителем и усыновленным служат:

- свидетельство органа загса об усыновлении;

- свидетельство о рождении, когда суд (по просьбе усыновителей) принял решение об их записи в качестве родителей усыновленного ребенка.

При отмене усыновления правоотношения между усыновленным, его потомством, с одной стороны, и между усыновителями и их родственниками - с другой, прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст. 140 СК РФ). Из этого следует, что одновременно прекращается право усыновителя и усыновленного наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди.

Что касается правоотношений ребенка и его родителей (кровных родственников), то они при отмене усыновления восстанавливаются не автоматически, а только если того требуют интересы ребенка. О том, что эти отношения восстановлены, суд должен указать в своем решении. В этом случае восстанавливаются и их взаимные наследственные права: ребенок и его потомство, с одной стороны, и его кровные родственники - с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга.

 

Каким образом наследуют по закону

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя?

 

Особую категорию наследников по закону составляют нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Они призываются к наследованию по закону независимо от степени родства с умершим.

При этом под нетрудоспособными закон понимает:

- женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;

- несовершеннолетних, т.е. детей в возрасте до 18 лет;

- инвалидов, т.е. лиц со стойким расстройством функций организма, если это привело к ограничению их жизнедеятельности и к необходимости их социальной защиты, что установлено ВТЭК в порядке, предусмотренном законом.

Важно знать, что нетрудоспособность по старости или инвалидность не зависит от того, назначена ли гражданину соответствующая пенсия ко дню открытия наследства. Достаточно установить либо факт достижения на этот день определенного возраста, либо факт признания лица инвалидом.

Граждане считаются иждивенцами наследодателя, если они находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") <1>. Не признается иждивением нерегулярная, эпизодическая или незначительная материальная помощь со стороны наследодателя.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920.

 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение" по этому поводу сказано: не исключает иждивения наличие у нетрудоспособного помимо постоянной помощи наследодателя другого дохода (пенсии, заработной платы, доходов от результатов интеллектуальной деятельности, сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, алиментов, ренты, наемной платы за сдаваемое внаем жилое помещение и т.п.). В таких случаях оценка постоянной помощи, предоставлявшейся наследодателем, в качестве основного (преобладающего) источника средств к существованию зависит от соотношения указанной помощи и других доходов нетрудоспособного.

Кроме того, закон требует, чтобы иждивение продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Сказанное означает: каким бы длительным ни было это иждивение, но, если оно прекратилось за год до открытия наследства, права наследования по закону не возникает.

При наличии спора между нетрудоспособным иждивенцем и другими наследниками факт иждивения устанавливается в судебном порядке.

Статья 1148 ГК РФ подразделяет иждивенцев на две группы.

В первую группу входят нетрудоспособные иждивенцы, которые хотя и являются наследниками по закону, но не включены в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Например, к наследованию по закону призваны наследники первой очереди - жена и двое детей умершего. В то же время у него есть пожилая сестра, которую наследодатель содержал несколько лет вплоть до своей смерти. В этом случае она наследует по закону вместе и наравне с наследниками первой очереди.

Для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев этой группы не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Во вторую группу включены нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся ни к одной из семи очередей наследников по закону. Это могут быть и дальние родственники, и бывшие супруги, и лица, находящиеся с наследодателем в фактических брачных отношениях, и просто друзья. Важно другое: они должны быть не только иждивенцами наследодателя не менее года до его смерти, но и проживать совместно с ним на день открытия наследства. Причем срок такого проживания должен быть тоже не менее года. Только при соблюдении этого условия данные лица наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию - от первой до седьмой.

Если же других наследников по закону нет (либо они не приняли наследство, признаны недостойными и т.п.), нетрудоспособные иждивенцы этой группы признаются наследниками восьмой очереди и в таком качестве наследуют самостоятельно.

 

Что такое право на обязательную долю в наследстве?

 

Под обязательной долей закон понимает половину доли, которая причиталась бы наследникам по закону, перечисленным в ст. 1149 ГК РФ, при отсутствии завещания.

В соответствии с этой статьей право на обязательную долю в наследстве имеют:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Это значит, что даже несовершеннолетние, которые приобрели полную дееспособность (в связи со вступлением в брак или с эмансипацией), также имеют право на обязательную долю;

2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

3) нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Перечисленные категории лиц обычно называют обязательными или необходимыми наследниками.

Важно помнить, что право на обязательную долю ограничивает свободу завещания, поскольку учитывает интересы социально уязвимых наследников по закону. Поэтому нотариус, удостоверяя завещания, должен разъяснять наследодателям смысл ст. 1149 ГК РФ, посвященный данному праву. Кроме того, ему необходимо перед выдачей свидетельства о праве на наследство по завещанию установить круг лиц, имеющих право на обязательную долю.

Необходимый наследник может и не принять свою долю; это его право, а не обязанность. В то же время личный характер права на обязательную долю делает невозможным отказ от нее в пользу другого наследника. Точно так же право лица на обязательную долю не переходит к его наследникам.

Напомним, что необходимый наследник, признанный недостойным, теряет право на обязательную долю, как и всякий другой наследник по закону или завещанию в подобном случае.

Необходимые наследники несут общие для всех наследников обязанности. Это значит, что они в пределах стоимости унаследованного имущества (включая и обязательную долю):

1) возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя;

2) возмещают расходы на охрану наследства и управление им;

3) отвечают по долгам наследодателя.

В то же время они не отвечают - в пределах обязательной доли - за исполнение завещательного отказа. Иными словами, если такие наследники не получили ничего, кроме обязательной доли, они не должны исполнять ни один завещательный отказ, упомянутый наследодателем.

 

Каким образом определяется размер обязательной доли?

 

Чтобы определить размер обязательной доли, сначала необходимо установить законную долю данного наследника. Для этого следует выявить всех наследников по закону первой очереди (а при их отсутствии - всех наследников второй очереди и т.д.). В этот круг необходимо включить и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, и наследников по праву представления, к которым переходит доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.

Приведем пример. В завещании указаны супруга и дочь наследодателя. При этом супруга ко дню открытия наследства была беременна и через полгода родила дочь. Если бы завещания не было, к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону - пережившая супруга и обе дочери наследодателя, включая новорожденную. Ее законная доля составляет 1/3 наследства, а обязательная доля - не менее половины от этой части, т.е. не менее 1/6 всего наследственного имущества.

Лица, не имеющие права наследовать как недостойные наследники, при расчете законной доли не учитываются.

После определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. При этом следует учитывать:

- стоимость всего наследственного имущества - и завещанного, и незавещанного;

- все денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете наследодателя в кредитной организации.

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК РФ в том случае, когда завещание касается части имущества наследодателя, право на обязательную долю удовлетворяется за счет незавещанной части имущества и лишь при недостаточности такого имущества - за счет завещанного имущества. Причем в этой норме прямо указано: "Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана".

Исходя из этого, наследники по закону, не указанные в завещании, могут быть и вовсе лишены возможности наследовать из незавещанной части наследственного имущества.

Приведем пример. Наследственное имущество состоит из квартиры стоимостью 6 млн. руб. и земельного участка стоимостью 1 млн. руб., причем квартира завещана супругу, а участок не завещан никому. Наследниками по закону являются переживший супруг и двое детей наследодателя, один из которых на день открытия наследства не достиг совершеннолетия. Размер его обязательной доли в стоимостном выражении составляет 1 млн. руб. (1/6 от 6 млн. руб.). В этой ситуации завещание исполняется без ущерба для пережившего супруга, поскольку право на обязательную долю удовлетворяется за счет полной стоимости земельного участка. Однако совершеннолетний ребенок оказывается лишенным права на наследство.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК РФ в обязательную долю засчитывается все, что причитается необходимому наследнику, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

 

В каких случаях размер обязательной доли

может быть уменьшен?

 

Закон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) предоставил суду право уменьшить размер обязательной доли и даже отказать в ее присуждении, но только в двух случаях. Оба они касаются завещанного имущества, причем такого, которым наследник по завещанию пользовался при жизни наследодателя, а обязательный наследник - нет.

В первом случае речь идет о ситуациях, когда реализация права на обязательную долю лишит наследника по завещанию возможности проживать в доме (квартире, даче и т.д.).

Во втором случае - о ситуациях, когда реализация этого права лишит наследника по завещанию основного источника средств существования (орудий труда, творческой мастерской и проч.).

При этом, повторим, суд может уменьшить размер обязательной доли (лишить необходимого наследника права на обязательную долю), только если установит, что обязательный наследник не пользовался указанным выше имуществом при жизни наследодателя. Если же он тоже пользовался таким имуществом, его обязательная доля остается неизменной.

Кроме того, данный вопрос решается с учетом имущественного положения обязательного наследника.

В то же время, если между наследниками нет спора относительно реализации права на обязательную долю, это право удовлетворяется во внесудебном порядке, т.е. по договоренности между ними.

 

В чем заключаются особенности наследственных прав

пережившего супруга?

 

Рассматривая вопросы наследования имущества пережившим супругом, мы должны различать:

- имущество, находившееся в личной собственности наследодателя (умершего супруга);

- общее совместное имущество супругов.

Первое входит в наследственную массу целиком, т.е. передается лицам, призванным к наследованию, в полном объеме. Что касается второго, то из него сначала необходимо выделить долю, которая принадлежит пережившему супругу. Оставшееся после этого имущество признается наследственным.

Закон (ст. 1150 ГК РФ) определяет это следующим образом: принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу закона или завещания право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющего их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ (т.е. в соответствии с общими правилами).

Определить, какое имущество является совместной собственностью супругов, а какое нет, помогают нормы семейного права РФ. Как известно, при законном режиме имущества супругов, т.е. при отсутствии брачного договора, все нажитое в браке имущество является их совместной собственностью.

Статья 36 СК РФ дает перечень того, что не является общим совместным имуществом супругов, т.е. принадлежит каждому из них:

1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

3) приобретенные в период брака за счет общих средств вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

В Постановлении от 5 ноября 1998 г. N 15 даны по этому поводу следующие разъяснения.

Не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п. 15).

Наконец, суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, т.е. в случае фактического прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК РФ).

Остальное имущество считается общей совместной собственностью супругов (разумеется, если между ними не заключен брачный договор на иных условиях). Поэтому в случае смерти одного из них доли в таком имуществе признаются равными. Соответственно, переживший супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе.

Кто же определяет эти доли? Долю пережившего супруга может определить нотариус по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов по письменному заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ законодательства о нотариате). Такое свидетельство выдается с извещением наследников, принявших наследство (их законных представителей).

В случае спора между пережившим супругом и другими наследниками, между пережившим супругом и кредиторами наследодателя доли в общем имуществе супругов определяются в судебном порядке. То же касается случаев, когда:

- оба супруга умерли в один и тот же день;

- брак между ними на день открытия наследства расторгнут, а их доли в общем имуществе не установлены.

В подобных ситуациях наследникам не всегда удается прийти к согласию, особенно когда после каждого из них наследуют разные лица (например, дети от разных браков).

Если же между супругами был заключен брачный договор, доля умершего в их общем имуществе, а равно имущество пережившего супруга определяются на основании этого договора.

Фактические брачные отношения, как правило, не приводят к образованию совместной собственности. Однако имущество, приобретенное на общие средства лиц, состоящих в подобных отношениях, могут быть признаны их долевой собственностью (на основании ст. 252 ГК РФ). Допустим, мужчина и женщина, которые жили вместе, не заключая брака, на общие средства купили дачу, оформив ее только на мужчину. После его смерти "фактическая супруга" может истребовать у наследников умершего свою долю в этом имуществе, если приведет достаточно весомые доказательства наличия такой доли.

 

Как наследуется выморочное имущество?

 

В соответствии со ст. 1151 ГК РФ имущество признается выморочным, если:

1) отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию;

2) никто из наследников не имеет права наследовать;

3) все они отстранены от наследования;

4) никто из наследников не принял наследства;

5) все они отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочным признается все остальное имущество.

Важно знать, что имущество может считаться выморочным только после истечения сроков принятия наследства.

Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что по общему правилу принятие такого наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

В отношении выморочного имущества наследниками по закону выступают муниципальные образования, Российская Федерация, а в определенных случаях - субъекты РФ. Все зависит от того, какое имущество признается выморочным, а если это жилье, то где именно оно расположено. Причем возможны три варианта.

Вариант первый: выморочным признано жилье (жилой дом, квартира и т.д.), расположенное на территории России (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга). Такое жилье передается в собственность того муниципального образования, на территории которого находится.

Вариант второй: выморочное жилье расположено на территории таких субъектов РФ, как Москва или Санкт-Петербург. В этом случае оно передается в собственность данных городов.

В обоих случаях выморочное имущество включается в соответствующий жилищный фонд социального назначения. На основании ст. 19 Жилищного кодекса РФ выморочные жилые помещения, поступив в жилищный фонд социального использования, должны предоставляться гражданам по договорам социального найма.

Вариант третий: выморочным признается любое другое имущество. Такое имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, т.е. в федеральную собственность.

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается в общем порядке. Однако принятия такого наследства не требуется и отказ от него не допускается.

Итак, закон не требует официального принятия выморочного имущества. Однако в связи с открытием наследства может возникнуть право общей долевой собственности на квартиру, участниками которой будут одновременно гражданин и муниципальное образование (или город федерального значения). В этом случае гражданин вправе потребовать через суд, чтобы соответствующий орган оформил принятие наследства, поскольку отсутствие оформленного права препятствует использованию данной квартиры по ее прямому назначению.

Важно знать, что за счет выморочного имущества могут возмещаться расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства в пределах его стоимости.

Законодатель (федеральный и региональный), а также правительства городов федерального значения, других субъектов РФ регулируют вопросы, связанные с принятием и использованием выморочного имущества.

Так, приняты Постановления:

- правительства Москвы от 22 июля 2008 г. N 639-ПП "О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан" <1>;

--------------------------------

<1> Вестник мэра и Правительства Москвы. 2008. N 44.

 

- правительства Санкт-Петербурга от 17 марта 2009 г. N 270 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при оформлении прав Санкт-Петербурга на выморочное имущество в виде расположенных на территории Санкт-Петербурга жилых помещений, переходящих в государственную собственность Санкт-Петербурга в порядке наследования по закону" <1>.

--------------------------------

<1> Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. 2009. N 12.

 

Date: 2015-11-15; view: 309; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию