Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Этапы развития наследственного права в России
I. Наследственное право Древнерусского государства. Узловым источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм обычного права Русская Правда. Основные положения наследования сводились: а) к возможности перехода наследства к членам семьи умершего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами; б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении. II. Наследственное право периода централизованного Русского государства. Источниками являлись Судебники 1497 г. и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных правоотношений являлось уже более совершенным: а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось "доклад" или "запись" - составить его имел право только глава семьи); б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества; в) дочери существенно ограничивались в праве наследования - после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества. III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Важнейшим источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя ряд новых норм, регулировавших наследственные правоотношения: а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом; б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин). IV. Наследственное право эпохи абсолютизма. Ключевым источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ императора 1714 г. "О единонаследии", а также иные более поздние нормативные документы, закрепившие ряд принципиальных положений развития наследственных правоотношений: а) приоритет наследования на основании закона; б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило, старшему; в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей; г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками; д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего; е) формулировались правила расчета наследственных долей родителей, дедушки и бабушки наследодателя. V. Наследственное право периода буржуазного развития России. Основополагающим источником стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и наследственного. В качестве существенных можно назвать следующие положения: а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства; б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 - движимого; в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения); г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т.е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя. VI. Наследственное право Советского государства: 1) 1918 - 1922 гг. - институт наследования был фактически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. "Об отмене наследования" и соответствующее ему Постановление Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи; 2) 1922 - 1928 гг. - институт наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. "Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР", а также законодательно подтвержден на высшем юридическом уровне - в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству. Ключевыми положениями наследственного права стали: а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами; б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй - нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей - родители, братья и сестры; в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей между ними; г) Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. "Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения" с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР; 3) 1928 - 1945 гг. - определенные изменения в сферу наследственных правоотношений были внесены совместным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.: а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям; б) закреплялось право наследования категорией так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право наследовать по закону); в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с родителями и детьми; 4) 1945 - 1961 гг. - дальнейшее развитие институт наследования получил в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление "О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время", которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины. 14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и завещанию". Данным нормативным актом было установлено: а) три наследственные очереди (первая - дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая - трудоспособные родители; третья - братья и сестры); б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону; 5) 1961 - 1991 гг. - значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г. и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотношений, отражающих значительные достижения в развитии данного общественного института: а) свобода завещания (в пользу любого лица); б) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц; в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками; г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество; д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др. VII. Наследственное право современной России: 1) 1991 - 2001 гг. - были внесены достаточно серьезные изменения в действующее законодательство, в частности касающиеся определения состава наследства и возможности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.); 2) 2001 г. - 1 марта 2002 г. - в течение этого небольшого промежутка времени действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в частности, тети и дяди, племянники и племянницы); 3) 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ "Наследственное право", который в значительной мере усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие получили: а) принцип свободы завещания; б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников; в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев; г) определение доли и видов обязательных наследников; д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Точно так же как и в нашей стране, в зарубежных государствах наследственное право рассматривается как подотрасль (институт) частного права. Вместе с тем в мире существует достаточно большое количество стран, правовые системы которых серьезно отличаются друг от друга. Рассмотреть юридические особенности наследственных правоотношений всех государств, естественно, не представляется возможным. В этой связи мы воспользуемся широко известной классификацией правовых систем стран мира на определенные виды и проведем юридическую характеристику наследственного права стран с романо-германской (континентальная Европа), англосаксонской (Великобритания, США) и мусульманской (страны Ближнего Востока) правовыми системами. Правовое регулирование наследственных правоотношений стран романо-германской правовой системы: 1) законодательство о наследовании большинства данных государств (Франция, Германия, Швейцария) отличается своей обширностью, разрозненностью и отсутствием единого нормативного документа, регулирующего данную сферу общественных отношений (например, в отличие от них в Российской Федерации существует специальный раздел ч. 3 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) "Наследственное право"); 2) основными принципами института наследования в указанных странах являются свобода завещания и охрана интересов семьи. Они подразумевают возможность оставления наследодателем при жизни распоряжений о лицах, которые приобретут наследственные права после его смерти. В случае отсутствия такого распоряжения в законе указывается перечень членов семьи, которые разделят имущество наследодателя; 3) исходя из вышеозначенных принципов, формулируются два основания наследования - специальное распоряжение о наследственных правах, т.е. завещание, и нормы закона в случае отсутствия завещания; 4) устанавливается возможность оформления завещания двумя способами: а) собственноручное исполнение в простой письменной форме; б) в особом порядке - в виде публичного документа, удостоверенного компетентными органами; 5) закрепление в законодательстве возможности отзыва завещания, т.е. его отмены или изменения без каких-либо юридических оснований, исключительно в силу собственного волеизъявления; 6) введены нормы о праве наследодателя составить тайное завещание, т.е. такое, о содержании которого не будет известно третьим лицам, в том числе тем, которые производили его удостоверение (удостоверяется не текст завещания, а запечатанный конверт, в котором оно находится); 7) наличие норм, позволяющих заключать договоры о наследовании, которые ставят возможность приобретения лицом наследственных прав в зависимость от выполнения ряда условий, в том числе по содержанию наследодателя при его жизни (такие соглашения близки по своему характеру к договорам ренты); 8) объектом наследования могут являться исключительно имущественные права и обязанности (вещи, деньги, ценные бумаги и др.), в то время как в ряде стран допускается переход по наследству и некоторых нематериальных благ; 9) при наследовании на основании норм закона установлены наследственные очереди в зависимости от предполагаемой степени социальной близости (например, первая очередь - родители, дети; вторая - братья и сестры и т.д.). Наследники последующей очереди не наследуют в том случае, если присутствует хотя бы один наследник предыдущей очереди и он не выбыл из правоотношения (в частности, отказался от наследства). Если наследников одной очереди несколько, то они наследуют имущество в равных долях; 10) в законодательство анализируемых стран введен институт так называемых обязательных наследников, приобретающих определенную часть имущества вне зависимости от содержания завещания, которое лишает либо ограничивает их в наследственных правах. Особенности правового регулирования наследственных правоотношений стран англосаксонской правовой системы: 1) важнейшим отличием стран с рассматриваемой правовой системой является тот факт, что основным источником права в указанных государствах является не нормативный акт, а юридический прецедент, поэтому абсолютное большинство правоположений в сфере наследования выработаны не законодателем, а правоприменительными органами, в основном судами; 2) вместе с тем на формирование правовой базы в области наследственного права достаточное влияние оказывают и нормативные акты, однако следует отметить, что в отличие от стран с романо-германской правовой системой, где наследование регулируется центральными органами власти, в государствах англосаксонской системы присутствует территориальный уровень регулирования; 3) особенности имеет порядок оформления завещания, связанный с возможностью его исполнения в простой письменной форме в присутствии двух, а в некоторых случаях трех свидетелей; 4) достаточно специфичным является введения института так называемых взаимных завещаний, подразумевающих под собой наличие распоряжений двух лиц о переходе наследства в пользу друг друга в зависимости от факта более ранней смерти кого-либо из них; 5) устанавливается возможность назначения на случай смерти наследодателя лица, именуемого личным представителем, целью существования которого является осуществление и контроль за исполнением завещательных распоряжений, возможно за определенное вознаграждение; 6) отличительной особенностью в анализируемых странах является неравенство долей наследников при наследовании по закону, в частности доля пережившего супруга устанавливается несколько большей, нежели чем доли детей и родителей; 7) разработан институт так называемого недостойного наследования, предполагающий установление в законе или завещании перечня оснований, в силу которых наследник может быть отстранен от наследования по решению суда (покушение на жизнь наследодателя, другого наследника с целью увеличения своей доли и др.); 8) устанавливаются законодательные правила о выморочном имуществе, т.е. наследстве, переходящем в пользу государства, а также закрепляются основания применения данных правил, в частности отсутствие наследников, отказ их от наследства, признание недостойными наследниками и др.; 9) достаточно интересными являются нормы о резервном (необходимом) наследовании, когда доля таких наследников, к которым относят детей и супруга, рассчитывается по специальным правилам и зависит от ряда обстоятельств (количества наследников по завещанию, возраста резервного наследника и др.). Правовое регулирование наследственных правоотношений стран мусульманской правовой системы: 1) с учетом того обстоятельства, что в мусульманских странах государственная и религиозная власти не разделены, а влияние ислама на общественное развитие имеет определяющее значение, большинство правовых норм о наследовании носит характер актов толкования источников данной религии (Корана, Сунны); 2) оформление завещания допускается в простой письменной форме, однако при этом требуется присутствие не менее двух свидетелей, являющихся лицами мусульманского вероисповедания, либо четырех, не относящихся к таковым; 3) согласно нормам наследственного права рассматриваемых государств переход имущества после смерти наследодателя в пользу неправоверных (лиц, не являющихся мусульманами) категорически запрещен; 4) при составлении завещания устанавливается правило о запрете лишения наследства детей наследодателя; 5) в завещании допускается указывать в качестве наследника государство, однако в таком случае доля переходящего к нему имущества не может составлять более трети от всего наследства; 6) при наследовании по закону наследники распределяются на три очереди в зависимости от степени предполагаемой социальной близости (третья очередь является резервной); 7) в отношении наследников по закону закреплено правило о неравенстве переходящих к ним долей, причем приоритет отдается старшему сыну и наследникам мужского пола; 8) доля пережившей супруги рассчитывается по достаточно сложной формуле, предполагающей учет общего числа и пола наследников, наличие у супруги детей от данного и прошлого брака и др.; 9) при отсутствии между несколькими наследниками, претендующими на получение одной вещи, раздел которой невозможен, соглашения (например, когда наследодатель указал в завещании трех наследников на автомобиль) устанавливается возможность определения собственника путем розыгрыша с последующей передачей компенсации другим наследникам.
Глава 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
2.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ
До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально. I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например телевизора, путем его просмотра - это право собственности). По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника. II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых. Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, - достаточно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории наследования. Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мы должны остановиться на его значении в правовой системе. Date: 2015-09-24; view: 1242; Нарушение авторских прав |