Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






И других вещных прав 6 page





Последствия такого сравнительно несложного и в высшей степени справедливого механизма (ибо кто может усомниться в справедливости ответственности за ложность заявления о принадлежности вещи продавцу?) могут иметь громадное оздоровляющее действие на оборот имущества. По моему мнению, эффект будет сопоставим или даже превосходить все иные имеющиеся паллиативы (в том числе правило п. 2 ст. 223 ГК) в этой части.

Есть все основания обеспечить действие предложенного механизма всеми доступными средствами.

 

Комментарий к пункту 44

 

Оспаривание торгов само по себе не является способом защиты права собственности. Интерес в оспаривании торгов может возникать у должника либо у кредиторов, если нарушение правил торгов повлекло занижение цены либо иные последствия того же рода.

В то же время на торгах может быть продано имущество, не принадлежащее должнику. Например, продано имущество, находившееся у должника в законном или незаконном владении. В этом случае налицо, конечно, нарушение права собственности того третьего лица, которому проданное имущество принадлежит на правах собственности. На практике в таких случаях нередко оспариваются торги, причем продажа чужого имущества иногда представляется как нарушение правил торгов в части нарушения судебным приставом порядка обнаружения и изъятия имущества должника.

На самом деле это все же ситуация, отличная от нарушения правил торгов.

Кроме того, сделка по продаже чужого является, как это видно из предыдущего изложения, ничтожной, а не оспоримой сделкой.

В свое время признание сделки с нарушением правил торгов оспоримой Постановлением Пленума ВАС РФ N 8 явилось важным решением, со временем ставшим одним из основных ориентиров при рассмотрении споров о торгах.

В п. 44 Постановления говорится именно о нарушении правил торгов как основании оспаривания торгов. Другие нарушения, в том числе нарушение запрета на продажу чужого имущества, не упоминаются, а учитывая, что продажа чужого имущества не может оспариваться по правилам об оспоримых сделках, следует все же исходить из того, что продажа с торгов имущества, не принадлежащего должнику, не дает оснований оспаривать торги, если при этом не было нарушений правил проведения торгов.

В то же время сделка, заключенная по результатам торгов, может быть оспорена независимо от оспаривания торгов, если она содержит пороки, возникшие помимо торгов. Видимо, таким образом должна оспариваться сделка, заключенная на торгах, но с имуществом, не принадлежащим должнику, либо с иными собственными пороками (например, продано самовольное строение либо земельный участок продан отдельно от принадлежащего тому же лицу строения на этом участке и т.п.).

 

Споры об устранении нарушений права, не связанных

с лишением владения

 

Комментарий к пункту 45

 

Постановление дает общее описание иска об устранении нарушений права собственности или законного владения, не связанных с лишением владения.

Прежде всего, нужно сказать, что содержащиеся в ст. 304 ГК слова "хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения" иногда на практике толкуются неверно. Содержащийся в норме уступительный оборот "хотя бы" в отдельных делах понимают так, что оспариваемое нарушение может быть и связано с лишением владения. В результате этой ошибки возникает почва для подмены виндикационного иска, предусмотренного ст. 301 ГК, негаторным (ст. 304 ГК). Такая подмена является совершенно недопустимой.

Не случайно в п. 45 Постановления после изложения нормы закона говорится только о нарушениях, не связанных с лишением владения. То же самое можно видеть и в тексте п. 46 Постановления. Оборот "хотя бы" опускается, что, конечно, не случайно.

Это значит, что истец по смыслу негаторного иска владеет тем имуществом, право на которое нарушается поведением ответчика. Если речь идет о земельном участке, то владение предполагает нахождение истца на участке, включая, как говорилось выше, охрану, возведение ограждения и т.п.

Следовательно, если истец утверждает, что ответчик нарушает его право нахождением на участке истца, и просит устранить препятствия в пользовании путем сноса забора, находящегося на участке, принадлежащем истцу, прекращения охраны, разрушения КПП и т.п., то спор на самом деле является спором о владении и иск должен рассматриваться по правилам ст. 301 - 302 ГК, а не ст. 304 ГК.

В то же время могут быть нарушения, которые совершаются на участке истца без владения этим участком ответчиком. Например, ответчик проложил канаву через участок истца, проезжает через него своим транспортом, разрушая сооружения или насаждения, отвел воду или сбросы на участок истца, складирует на нем материалы и т.д.

В таком случае спор будет иметь природу негаторного иска.

 

Комментарий к пункту 46

 

Если виндикационный иск может состоять только в истребовании имущества от ответчика (выселении, поскольку речь идет о недвижимости), то негаторный иск допускает самые разные требования, в том числе требование о сносе строения. Тем самым негаторный иск может частично совпадать с иском о сносе самовольно возведенного строения. Тем не менее это все же споры разной природы.

Если основанием требования о сносе самовольно возведенного строения является нарушение публичных правил строительства либо частных прав на землю, то негаторный иск основан исключительно на нарушении частных прав.

В связи с этим возникает вопрос: входит ли в предмет доказывания по иску о сносе строения в рамках негаторного иска исследование того, соблюдались ли ответчиком строительные нормы при строительстве спорного объекта?

Постановление отвечает на этот вопрос положительно.

Дело в том, что строительные нормы в немалой степени формулируют требования, направленные на защиту прав и интересов третьих лиц, в том числе владельцев участков и объектов, находящихся рядом с объектом строительства. Сюда относятся нормативы о пространственном размещении объектов, совместимости их с общими коммуникациями, высоте и т.д. Соответственно, в ряде случаев нарушение строительных правил создает презумпцию нарушения прав соседей.

Вместе с тем истец по негаторному иску не может ограничиться доказыванием одних только нарушений строительных правил. Он, прежде всего, обязан доказать то, что спорный объект сам по себе нарушает его права, если заявлено требование о его сносе. В противном случае иск подлежит отклонению, поскольку посредством негаторного иска недопустимо защищать публичные права и интересы.

Например, один из участников садового товарищества возвел строение над газопроводом общего пользования, что запрещено строительными правилами. Требовать сноса этого строения могут соответствующие публичные органы по основаниям ст. 222 ГК. В то же время члены товарищества (любой из них либо несколько) вправе потребовать сноса строения в порядке ст. 304 ГК, если докажут, что создана угроза их правам, а это, на мой взгляд, очевидно. Ведь затруднен доступ к сети, что затрудняет или исключает устранение аварий, проведение профилактики газопровода и т.д. А это, в свою очередь, нарушает права соседей на получение газа.

Вместе с тем ответчик вправе ссылаться на то, что допущенные им нарушения строительных норм не нарушают права истца. Это, видимо, возможно в том случае, когда нарушенные строительные правила сами по себе не направлены на защиту третьих лиц.

Сюда же, как представляется, можно отнести и случаи строительства на чужой земле (конечно, в тех случаях, когда эта земля не принадлежит истцу): само по себе возведение строения без права на земельный участок еще не нарушает права соседа, если не имеется других нарушений (угроза порчи коммуникаций, затруднение проезда и т.п.).

Очевидно, что по результатам рассмотрения негаторного иска суд не может признать в резолютивной части решения строение ответчика (как и истца) самовольным, хотя соответствующие оценки могут быть даны в мотивировочной части решения как о сносе строения, так и об отказе в сносе.

Не может решение по негаторному иску являться и основанием для присуждения или лишения сторон спора права собственности или иных прав на принадлежащее им имущество. Если суд приходит к выводу, что нарушения, допущенные ответчиком, не существенны, он лишь отказывает в иске о сносе строения, заявленном истцом, не решая других вопросов.

 

Комментарий к пункту 47

 

Как уже говорилось, в отличие от виндикационного иска, присуждение по негаторному иску может выступать в самых разных формах.

Оно может состоять в установлении запретов, например запрещении заниматься на участке деятельностью, сопряженной с шумом, загрязнением воздуха, запрещении возводить забор выше определенной высоты и т.д.

Присуждение может состоять и в возложении на ответчика обязанности совершить определенные действия - снести забор, отвести водосточную трубу и т.д. Если ответчик уклоняется от совершения таких действий, они совершаются принудительно в порядке исполнительного производства.

Нарушение прав истца по негаторному иску не исключает заявления им самостоятельных требований о возмещении причиненного вреда, не исключая в некоторых случаях и моральный вред (например, если сосед включает по ночам громкую музыку).

Негаторный иск может заявляться неоднократно, если нарушения длятся или повторяются, причем независимо от того, какова была судьба прежних требований. Если же нарушение прав истца являлось однократным, спор по существу не рассматривается.

 

Комментарий к пункту 48

 

Право на предъявление негаторного иска не является предметом правопреемства (относительно виндикационного иска следует сказать иное: в принципе уступка права на виндикационный иск возможна, но для этого требуется известное изменение правил о цессии. До тех пор цессия по ГК РФ ограничена только обязательственными правами).

Вместе с получением права на имущество возникает и право на защиту, в том числе путем предъявления негаторного иска.

Если имелось соглашение с прежним собственником соседнего участка об определенном порядке пользования (например, сосед ранее разрешал ставить автомобиль на своей стоянке либо не возражал против длительных музыкальных упражнений в неурочное время), то такие соглашения, в какой бы форме они ни заключались (не только в устной или в виде согласия на определенный порядок поведения путем конклюдентных действий, но и письменной и даже нотариальной), имеющие личный характер, не сохраняют силу для нового собственника. Он не вправе на них ссылаться даже и в том случае, если при приобретении имущества ошибочно исходил из того, что будет иметь право пользоваться имуществом точно так же, как и прежний собственник. Эта ошибка может быть, впрочем, основанием для оспаривания сделки о приобретении имущества в порядке ст. 178 ГК.

Только в том случае, если соглашение между прежним собственником объекта недвижимости и соседом имело форму сервитута, т.е. привело к установлению вещного права, новый собственник располагает всеми правами, равно как и обременениями, вытекающими из такого сервитута.

 

Комментарий к пункту 49

 

Ответчик по негаторному иску не может ссылаться на давность совершаемых им нарушений как на основание к отказу в иске.

Вообще говоря, приобретение сервитута по давности известно истории права. Вероятно, есть смысл обдумать возможность установления такого механизма и в нашем законодательстве. Но до его введения любой срок, в течение которого длится нарушение, независимо от того, терпит ли такое нарушение сосед, либо возражает против него, не дает права нарушителю на закрепление сложившегося порядка вещей.

Если нарушение не является длящимся, а совершается периодически (например, время от времени дренажная система соседа выходит из строя, в результате чего затопляется земельный участок истца), то давность таких нарушений также не является основанием к отказу в иске.

 

Споры об освобождении имущества от ареста

 

Комментарий к пункту 50

 

Традиционно считается, что право собственности защищается тремя специальными исками - виндикационным, негаторным и иском об освобождении имущества от ареста.

Следуя этим представлениям, после рассмотрения виндикационного и негаторного иска Постановление переходит к иску об освобождении имущества от ареста.

Право на иск об освобождении имущества от ареста имеет собственник или иное заинтересованное лицо. Ответчиками выступают должник и взыскатели (кредиторы). Основанием такого иска является только то обстоятельство, что арестовано имущество, принадлежащее истцу на таком праве (или затрагивающее интерес истца таким образом), что это исключает реализацию имущества по обязательствам должника, которые обеспечены арестом.

Прежде всего, это основание, конечно, возникает тогда, когда арестовано имущество, не принадлежащее должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Ведь должник отвечает по своим долгам только своим имуществом. Однако ожидать, что ошибка обнаружится и чужое имущество не будет продано с торгов, не вполне разумно. Если состоялся арест, то может состояться и продажа. Кроме того, арест сам по себе и помимо продажи имущества с торгов весьма существенно нарушает права собственника (законного владельца и т.д.), лишая его возможности распоряжаться имуществом, а в случае изъятия вещи - также и использовать ее по назначению.

Поэтому интерес собственника в освобождении вещи от ареста не вызывает сомнений.

Обладатели иного права на вещь должны обосновать свой интерес в оспаривании ареста. Скажем, наличие права аренды на арестованное имущество само по себе, видимо, в большинстве случаев не исключает ареста, особенно если не избран вариант изъятия арестованного имущества.

Постановление упоминает невладеющего залогодержателя (что указывает на ипотеку) как лицо, имеющее основания для оспаривания ареста заложенного имущества. Хотя продажа арестованного имущества с торгов не прекращает залога, если такая продажа не проводилась по требованию залогодержателя (ст. 352 ГК) (как и продажа арендованного имущества не прекращает аренды), наличие ареста само по себе препятствует осуществлению права залога, так как арест в общем виде запрещает сделки по распоряжению вещью. Имеет смысл, впрочем, поставить вопрос о развитии норм об аресте путем введения более гибких правил, ставящих на место полного запрета сделок только запрет, направленный против должника, но не против кредиторов. Одновременно, видимо, нужно создать и баланс интересов различных кредиторов.

Это развитие странной, на мой взгляд, идеи о невозможности ареста заложенного. Ныне это ч. 3.1 ст. 80 ФЗ "Об исполнительном производстве".

Отдельного обсуждения заслуживает интерес незаконного владельца, в том числе владельца для давности, владеющего имуществом, остающимся в собственности должника до истечения срока приобретательной давности (ст. 234 ГК).

Вправе ли такой владелец требовать освобождения имущества от ареста? Ведь он не может сослаться на принадлежащее ему право на имущество, т.к. получил его по недействительной сделке, хотя бы и добросовестно.

В ст. 119 Закона об исполнительном производстве говорится, что основанием иска об освобождении имущества от ареста является спор о принадлежности имущества. Такая формулировка кажется достаточно широкой, включающей кроме спора о праве и иные юридические позиции, которые могут быть охарактеризованы как создающие принадлежность вещи.

Постановление также расширяет круг лиц, имеющих право на предъявление иска об освобождении имущества от ареста, указывая кроме собственника и законных владельцев иных заинтересованных лиц.

В то же время традиционно иск об освобождении имущества от ареста всегда трактовался как петиторный, т.е. иск о защите права, возникшего из действительной сделки.

Однако в п. 17 Постановления предложено дать владельцу для давности (а это, вспомним, владелец незаконный) петиторную защиту, предусмотренную ст. 301, 304 ГК.

Следуя этой логике, приходится признать, что владелец для давности вправе также предъявить и иск об освобождении имущества от ареста, обосновав те условия владения для давности, которые указаны в п. 1 ст. 234 ГК.

Практически это означает, что обнаружение взыскателем или должником недействительной сделки об отчуждении имущества должника само по себе еще не является достаточным основанием для ареста этого имущества, находящегося во владении третьих лиц, по обязательствам должника.

В Постановлении обсуждаются и некоторые процессуальные аспекты освобождения имущества от ареста. Собственник (иное заинтересованное лицо) вправе обратиться с ходатайством об отмене ареста в суд, наложивший арест, независимо от того, является ли он лицом, участвующим в деле. Такая защита может оказаться более оперативной, чем заявление отдельного иска об освобождении имущества от ареста. Удовлетворение или отклонение ходатайства, впрочем, не означает, что тем самым решен вопрос о принадлежности арестованного имущества. Поэтому после рассмотрения ходатайства или независимо от него может быть заявлен и иск об освобождении имущества от ареста, в котором, естественно, будет отказано, если к моменту рассмотрения этого иска арест будет отменен.

На стадии исполнительного производства кроме установленного законом иска об освобождении имущества от ареста иногда практикуется и такая форма защиты интересов лица, как жалоба на действия судебного пристава. В Постановлении разъясняется, что в рамках такого производства не может разрешаться спор о праве на имущество, поскольку отсутствуют процессуальные гарантии искового производства, в том числе равенство сторон. Спор о праве на имущество, каким и является спор об освобождении имущества от ареста, должен рассматриваться в исковом порядке, а не посредством обжалования действий судебного пристава.

 

Комментарий к пункту 51

 

Иск об освобождении имущества от ареста является самостоятельным иском и рассматривается вне связи с тем производством (судебным или исполнительным), в рамках которого был наложен арест.

Для определения подведомственности этого спора применяются общие правила. Одновременно Постановление указывает состав лиц, участвующих в деле, поскольку их статус является обычно определяющим при решении вопроса о подведомственности спора.

 

Споры о правах на недвижимое имущество

 

Комментарий к пункту 52

 

Созданная практикой и закрепленная Постановлением система исков о защите собственности, выходящих за рамки традиционных негаторного, виндикационного исков и иска о освобождении имущества от ареста, привела, наряду с рассмотренными выше, также и к различным искам, обозначенным как иски "о правах на недвижимое имущество".

Зарегистрированное право может быть оспорено только через суд и только в порядке искового производства. Соответственно, любой спор, который сопряжен с оспариванием права на недвижимое имущество, должен иметь форму иска.

Если заявлен иск о признании права собственности или иного вещного права, о признании права залога (ипотеки) либо о прекращении вещного права, то суд указывает в резолютивной части решения результат рассмотрения такого требования. Это указание в резолютивной части решения является достаточным основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП.

На практике возникает вопрос, нужно ли заявлять иск о признании права за истцом, если по своей природе иск сам собой может быть удовлетворен лишь в том случае, если истец обосновал свое право на спорное имущество. Например, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) может быть удовлетворен тогда, когда истец доказал, что вещь принадлежит ему на праве собственности (см. комментарий к п. 36).

Следовательно, удовлетворение иска само по себе означает признание права собственности за истцом и тем самым - признание того, что право собственности не принадлежит ответчику. Ведь право собственности как право исключительное не может принадлежать более чем одному лицу.

В этом случае Постановление предлагает без заявления отдельного иска о признании права собственности за истцом рассматривать решение как основание для соответствующих изменений в ЕГРП. Понятно, что еще меньше оснований для предъявления совместно с виндикационным иском таких требований, как иск о признании регистрационной записи, совершенной на имя ответчика, недействительной и т.п.

В Постановлении предлагается также решать вопрос для иска о признании недействительной сделки с возвратом недвижимого имущества другой стороне сделки.

Исключение сделано для того случая, когда суд только признал сделку недействительной, но не принял решение о возврате имущества. Такое решение не является основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП. Это совершенно верно. В комментарии к п. 13 Постановления было показано, что само по себе признание сделки о недвижимом имуществе недействительной еще не означает, что приобретатель не может получить права собственности на приобретенное имущество. Требуется еще и изъять имущество из владения такого приобретателя.

Но и об иске о применении последствий недействительности сделки в виде возврата имущества нужно все же сделать оговорки.

В п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 говорится, что суд не исследует права на истребуемое в порядке реституции имущество. В приведенном в п. 3 ИП N 126 деле речь идет о недействительном договоре аренды. Но ведь то же самое может оказаться уместным и для оспаривания договора об отчуждении имущества.

Например, если основанием иска является тот факт, что продана чужая вещь, то в этом случае истец заведомо права на имущество иметь не может.

Учитывая такие возможности, следовало бы все же осторожно относиться к такому утверждению, что любое присуждение вещи по реституции автоматически дает основания стороне, получившей имущество, считать, что тем самым на это имущество установлено право собственности.

На мой взгляд, спор о применении реституции вообще не является спором о праве сам по себе, хотя не исключает, конечно, заявления требований о признании права наряду с требованиями о реституции.

Впрочем, Постановление, как можно видеть, не исключает возможности предъявления, наряду с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК) либо иском о применении последствий недействительности сделки об отчуждении недвижимого имущества (п. 2 ст. 167 ГК), также и иска о признании права собственности (а также и иного права, подлежащего регистрации в ЕГРП).

Вероятно, в тех случаях, когда имеется спор о праве, а не только спор о применении последствий недействительной сделки, следует все же одновременно с иском об истребовании имущества заявлять и иск о признании права на вещь.

Как уже говорилось, не может быть иска о признании права собственности недействительным. Ведь недействительным может признаваться только юридический факт, и то не любой, а лишь тот, относительно которого такая возможность предусмотрена законом (сделки, ненормативные акты, решения собраний). Действие юридического факта и есть право. Если юридический факт недействителен - значит, он не породил соответствующего права. А право недействительным быть не может: или оно есть, или его нет.

Неоднократно отмечая недопустимость исков (или даже просто аргументов) о признании права недействительным, судебная практика, однако, затруднялась с квалификацией такого спора, когда принадлежность права другому лицу являлась очевидным нарушением прав истца, но тем не менее истец не имел оснований претендовать на принадлежность этого права и потому не мог заявлять иск о признании спорного права за ним. В Постановлении приводятся соответствующие примеры - одно и то же исключительное право значится принадлежащим нескольким лицам. В этом случае истец не может требовать признания права за ним, поскольку он уже имеет это право.

В другом случае если залог прекратился прекращением обеспечиваемого им обязательства либо по иным основаниям, а запись о залоге сохраняется, то истец также не может требовать признать за ним право залога: его интерес состоит, напротив, в уничтожении записи о залоге (кроме того, залог является неисключительным правом и признание залога за одним лицом не исключает наличия права залога у другого).

В этих случаях предлагается предъявлять иск о признании спорного права отсутствующим. Хотя такой иск не указан в законе, он по своей природе может рассматриваться как родственный иску о признании права.

Рассматривая дело о признании отсутствующим права собственности, Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что этот иск не является негаторным и на него распространяется срок исковой давности, если истец не является владельцем спорного имущества <1>. Вывод вполне логичный, так как иск об отсутствии права допустим только при невозможности иных способов защиты, что весьма важно (в указанном Постановлении Президиума ВАС РФ на это также обращается внимание).

--------------------------------

<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 N 3809/12.

 

Возможен случай, когда ответчик по виндикационному иску, оспаривая право истца, сам на это право претендовать не может. В комментарии к п. 36, 40 говорилось, что оспаривание зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество возможно лишь путем заявления встречного иска о признании этого же права за ответчиком (иначе становится возможной недопустимая ситуация, когда объект не принадлежит никому и выбывает из гражданского оборота). Но можно признать возможным оспаривание права, отличного от права собственности истца по виндикационному иску.

Например, ответчик - коммерческая организация, которой не доступно право оперативного управления (хозяйственного ведения), вправе, как представляется, заявить иск об отсутствии у истца права оперативного управления (хозяйственного ведения). Такой иск может мотивироваться тем, что ответчик всегда занимал спорное помещение и потому оно заведомо не могло быть передано во владение истца, при том что в решении собственника о закреплении за истцом права оперативного управления (хозяйственного ведения) не содержится каких-либо иных условий возникновения этого вещного права; не следуют они и из закона. Либо предъявленный акт передачи имущества от собственника истцу оспаривается ответчиком как недостоверный.

Подобным образом может оспариваться и право аренды, право хозяйственного общества на имущество, внесенное в уставный капитал на праве, отличном от права собственности, и т.п.

Весьма важно подчеркнуть, что иск об отсутствии права имеет узкую сферу применения и ни в коем случае недопустим взамен виндикационного, негаторного и других исков, указанных в законе <1>.

--------------------------------

<1> См., в частности, Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 N 12576/12.

 

К сожалению, после принятия Постановления появилась совершенно недопустимая практика обхода виндикационного иска посредством заявления требований об отсутствии права. Доходит даже до того, что суды приостанавливают дело об истребовании имущества виндикационным иском на время рассмотрения иска того же истца к тому же ответчику об отсутствии права на спорное имущество. Во всех таких случаях нарушается предписание п. 52 о том, что иск об отсутствии права (признании права отсутствующим) допустим только при невозможности защиты иными средствами. Такие попытки обхода иных исков, прежде всего виндикационного, следует считать весьма серьезными нарушениями.

 

Комментарий к пункту 53

 

В п. 53 обобщается обширная практика, затрагивающая участие государственного регистратора (иногда - иного публичного органа) в спорах о зарегистрированных или подлежащих регистрации правах на недвижимое имущество.

Последовательно проводится тот подход, что регистратор не может быть стороной (чаще всего ответчиком) в споре о праве на имущество. А этот спор, естественно, должен иметь форму искового производства.

Даже в том случае, если спор возник в результате действий регистратора (принят к регистрации порочный документ, неверно квалифицированы условия договора и т.д.), спор тем не менее должен вестись с тем лицом, которое выступает как обладатель спорного права (сторона зарегистрированной сделки).

Это, конечно, не исключает возможности обращения в суд с различными предусмотренными законом требованиями, обращенными к регистрационным органам, вплоть до требования о взыскании убытков. Однако эти требования не могут быть требованиями о признании права на объект недвижимости. (Подробнее эти вопросы обсуждаются в п. 56.)

 

Комментарий к пунктам 54 - 55

 

В п. 54 - 55 обсуждаются формальные аспекты осуществления права на иск о признании права на недвижимое имущество.

Условием предъявления такого иска не может быть предварительное обращение за регистрацией права. Соответственно, доводы о том, что причиной иска стало нежелание истца соблюдать процедуру регистрации, отсутствие у него необходимых для регистрации права документов, сами по себе не дают оснований для отказа в приеме искового заявления.

В то же время истец должен, во всяком случае, подтвердить, что спорное право за ним не зарегистрировано предъявлением соответствующего документа от регистратора. Форма такого документа, в отличие от выписки из ЕГРП, может быть различной.

Date: 2015-11-14; view: 285; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию