Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Таким образом, последствия активного и пассивного непринятий завещательного отказа одинаковы; различаются только сроки их наступления





Это особенно важно, когда в завещании указан подназначенный отказополучатель, который, как известно, вправе получить завещательный отказ только при условии, что его по каким-либо причинам не принял первоначальный отказополучатель. Понятно, что при пассивной форме непринятия подназначенный отказополучатель будет вынужден ждать истечения трехлетнего срока с момента открытия наследства.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право принять или не принять завещательный отказ не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Например, наследодатель завещал свою квартиру супруге и их общему сыну, а дачу - только сыну. Одновременно он возложил на сына обязанность предоставить своей матери пожизненное право пользования этой дачей. От того, примет ли она данный завещательный отказ, т.е. будет ли пользоваться дачей, никоим образом не зависит ее принятие (отказ от принятия) завещанной квартиры, и наоборот. То же касается остального наследственного имущества.

 

Что такое приращение наследственных долей?

 

Под приращением наследственных долей понимается их увеличение в том случае, когда кто-либо из наследников "отпадает" от наследства.

Закон (ст. 1161 ГК РФ) приводит исчерпывающий перечень таких случаев:

1) непринятие наследства (это и неподача нотариусу заявления, и отсутствие действий по фактическому принятию наследства);

2) отказ от наследства без указания лица, в пользу которого этот отказ совершен;

3) отсутствие права наследовать или отстранение от наследования недостойных наследников;

4) утрата права наследования вследствие недействительности завещания.

Далее ст. 1161 ГК РФ закрепляет общее правило: часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Это правило действует при одном из двух условий:

1) завещания нет вообще;

2) завещана только часть имущества.

Если же завещано все наследственное имущество, доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное.

Таким образом, завещатель вправе по своему усмотрению определить порядок приращения доли отпавшего наследника. Однако при буквальном толковании закона получается, что это право охватывает лишь случаи, когда завещано все наследственное имущество.

Такое толкование противоречит принципу свободы завещания, сформулированному в ст. 1119 ГК РФ. Поэтому очевидно, что наследодатель вправе распорядиться долей отпавшего наследника и в том случае, когда завещает часть своего имущества. Другое дело, если он этим правом не воспользуется; тогда действует общее правило о пропорциональном приращении долей наследников по закону.

Во всех ли случаях отпадение одних наследников влечет приращение наследственных долей других? Разумеется, нет, поскольку завещатель может использовать свое право подназначения наследника именно на такой случай.

Исходя из этого закон предусматривает: правила о приращении долей не применяются, если наследнику, который отказался от наследования или отпал по иным причинам, подназначен другой наследник (п. 2 ст. 1161 ГК РФ).

Если же подназначенный наследник от своей доли откажется, действует общее правило: эта доля переходит к наследникам в порядке приращения наследственных долей.

То же происходит в случае, когда лицо, в пользу которого наследник отказался от наследственного имущества, в свою очередь, откажется его принять.

 

Что такое свидетельство о праве на наследство?

 

Свидетельство о праве на наследство - это документ, удостоверяющий право наследников на конкретное имущество наследодателя (завещателя). Оно выдается по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное действие.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на отдельные его части.

Этот документ выдается при наличии следующих условий:

1) отсутствия спора между наследниками по закону или по завещанию;

2) представления всех необходимых документов;

3) принятия наследства.

При наличии спора (а также при отсутствии необходимых документов) право на наследство признается в судебном порядке. Напомним, что решение суда в подобных случаях полностью заменяет свидетельство о праве на наследство.

На основании указанного решения суда или свидетельства о праве на наследство подтверждаются все наследственные права на имущество, принадлежавшее наследодателю. Например, наследник может, представив один из названных документов, произвести регистрацию прав на это имущество, распорядиться им, а также истребовать его, если наследственное имущество находится у третьих лиц.

В соответствии с Основами законодательства о нотариате свидетельства о праве на наследство выдают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. И только при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение этого нотариального действия поручается одному из нотариусов, занимающихся частной практикой (ст. 36).

При этом на практике, поскольку численность государственных нотариальных контор все время сокращается, дело обстоит несколько иначе. При отсутствии в крупных нотариальных округах государственных нотариальных контор выдача свидетельств о праве на наследство (как и ведение наследственных дел) поручается не одному, а нескольким либо всем нотариусам, занимающимся частной практикой в соответствующем нотариальном округе.

Например, в г. Москве введена единая информационная система наследственных дел, действующая по компьютерной программе "Наследство без границ". Наследник вправе обратиться к любому нотариусу, и если тот (с помощью данной программы) убедится, что другим нотариусом г. Москвы наследственное дело не заводилось, то открывает дело и в дальнейшем оформляет все наследственные права.

Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации выдают свидетельства о праве на наследство граждан России, постоянно проживавших за границей. И лишь в том случае, когда по закону государства пребывания консула оформление наследственных прав относится к исключительной компетенции этого государства, свидетельство выдается местными органами исполнительной власти.

Действуют в данной сфере и международные договоры Российской Федерации. Так, согласно ст. 48 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения того государства - участника Конвенции, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, а в отношении недвижимого имущества - учреждения того государства-участника, на территории которого находится имущество.

В Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. <1> в отношении движимого имущества закреплено иное правило: по вопросам его наследования компетентны органы той стороны Договора, гражданином которой был наследодатель в момент смерти; когда все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной стороны данного Договора, находится на территории другой стороны Договора, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой стороны.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 634.

 

Может ли быть выдано дополнительное свидетельство, если впоследствии выявится наследственное имущество, не зафиксированное в первом свидетельстве? Да, такие свидетельства могут быть выданы неоднократно; при этом в каждом случае необходимо подавать соответствующее заявление.

На выдачу свидетельства о праве на наследство, в том числе дополнительного, установлен нотариальный тариф в размере, равном размеру государственной пошлины (ст. 22 Основ законодательства о нотариате). Так, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя уплачивается государственная пошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб., а всем остальным наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ).

В то же время Налоговый кодекс РФ установил ряд льгот при уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Эти льготы действуют и в отношении нотариального тарифа при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом, занимающимся частной практикой (ст. 22 Основ законодательства о нотариате).

За выдачу свидетельства о праве на наследство должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации уплачивается консульский сбор в размере 1% стоимости наследуемого имущества на момент открытия наследства, но не более 4500 долл. США (пп. 13 п. 7 Тарифа консульских сборов Российской Федерации, взимаемых за пределами территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства иностранных дел РФ от 4 февраля 2009 г. N 1145 <1>).

--------------------------------

<1> Российская газета. 2009. 24 марта.

 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, был отменен (ст. 1 Федерального закона от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения") <1>. Он не взимается, когда свидетельство о праве на наследство выдано после 1 января 2006 г. независимо от времени открытия наследства.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2005. N 27. Ст. 2717.

 

В то же время нотариус обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговые органы. Так, насчет выдачи свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника нотариус сообщает органу опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для охраны его имущественных интересов (ст. 71 Основ законодательства о нотариате).

Отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство можно обжаловать в судебном порядке. Споры, возникающие по этому поводу между наследниками, также рассматриваются в суде - в порядке искового производства.

Если наследник, принявший наследство, умер, не получив свидетельства о праве на наследство, копия наследственного дела, в котором умерший выступал наследником, передается нотариусу, ведущему наследственное дело, в котором умерший является наследодателем (п. 19 разд. I Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол N 02/07 от 27 - 28 февраля 2007 г.).

 

В какие сроки выдается свидетельство о праве на наследство

и в каких случаях его выдача приостанавливается?

 

В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается (по общему правилу) наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Данное правило обусловлено тем, что общий срок принятия наследства - шесть месяцев со дня его открытия.

В то же время закон допускает возможность выдачи свидетельства и раньше этого срока.

При наследовании как по закону, так и по завещанию оно может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК РФ).

Эта норма закона действует только при полной убежденности нотариуса в отсутствии других наследников (например, умирает один из бездетных супругов, родителей которого давно нет в живых).

Отказ нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство досрочно нельзя оспорить в суде, поскольку это право, а не обязанность нотариуса. В то же время свидетельство может быть выдано досрочно по решению суда (п. 11 гл. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается в двух случаях:

1) по решению суда;

2) при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка.

Под решением суда в данном случае понимается постановление или определение суда, который рассматривает дело, связанное с наследственным правопреемством после смерти наследодателя.

Если же суд выносит решение о признании права на наследство, необходимость в нотариальном свидетельстве отпадает, поскольку судебное решение, принятое по существу, заменяет данное свидетельство.

Другое дело, когда до получения постановления (определения) суда заинтересованное лицо заявит нотариусу о наличии спора. В подобных ситуациях выдача свидетельства о праве на наследство не приостанавливается, а может быть отложена на срок не более 10 дней (ст. 41 Основ законодательства о нотариате).

Статья 41 Основ законодательства о нотариате дает возможность отложить выдачу свидетельства о праве на наследство и на более длительный срок - до одного месяца при необходимости истребования дополнительных сведений, а также в случае направления на экспертизу документов, требующихся для выдачи указанного свидетельства.

 

Что такое общая собственность наследников?

 

Закон допускает возможность того, что имущество находится в собственности двух и более лиц. В этом случае у них возникает право общей собственности. Если имущество находится в общей собственности с определением доли каждого собственника, то это - долевая собственность, если без определения таких долей, то - совместная собственность.

Что касается наследственного имущества, то оно может перейти только в общую долевую собственность. Статья 1164 ГК РФ определяет два случая, когда это происходит:

1) при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам;

2) при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них.

Очевидно, в данный перечень следует включить и лиц, которые получают обязательную долю в наследстве, хотя они и не названы в завещании.

При этом наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников со дня открытия наследства, а не со дня его принятия. Иными словами, они именно со дня смерти наследодателя сообща обладают всеми правами на данное имущество и несут все обязанности, в том числе риск его случайной гибели.

 

Что включается в понятие такой собственности?

 

Во-первых, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. Эти правомочия осуществляются по соглашению между всеми ее участниками, а при недостижении согласия - в порядке, установленном судом. Каждый из участников такой собственности имеет право получить в свое владение и пользование часть общего имущества, соразмерную его доле, а при невозможности такого предоставления - требовать от других участников, владеющих и пользующихся общим имуществом, которое приходится на его долю, соответствующей компенсации (ст. 247 ГК РФ).

Во-вторых, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Оно также осуществляется по соглашению между всеми участниками. В то же время каждый из них вправе по своему усмотрению (т.е. без согласования с другими наследниками) продать, подарить, завещать, отдать в залог либо иным образом распорядиться своей долей (ст. 246 ГК РФ). Однако возмездное отчуждение доли (например, продажа) возможно только с соблюдением права преимущественной покупки доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК РФ). Это право имеют все остальные наследники - участники данной долевой собственности. И только в случае, если все они откажутся от приобретения или не приобретут долю в праве собственности в течение определенного срока (для недвижимости - месяц, для движимого имущества - 10 дней) со дня извещения, наследник вправе продать свою долю любому другому лицу.

Нарушение преимущественного права покупки дает любому другому наследнику - участнику долевой собственности право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. п. 2 и 3 ст. 250 ГК РФ).

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 248 ГК РФ). Расходы, связанные с содержанием этого имущества, распределяются между участниками соразмерно их долям. Это правило касается налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержек по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ).

Кредитор наследника - участника долевой собственности (при недостаточности у него другого имущества) может предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе, чтобы затем обратить на нее взыскание (ст. 255 ГК РФ). Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных наследников - участников долевой собственности от приобретения этой доли закон предоставляет кредитору право требовать по суду обращения взыскания на долю наследника-должника в праве общей собственности путем ее продажи с публичных торгов.

 

Как производится раздел наследства?

 

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. В таком же порядке каждый наследник вправе выделить свою долю в имуществе, которое находится в общей долевой собственности нескольких наследников.

Так, распределяя наследственное имущество в натуре, наследники по общему согласию могут отойти от размера долей, причитающихся им по закону или по завещанию. Если же соглашение не достигнуто, спор должен рассматриваться в судебном порядке.

К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров (п. 1 ст. 1165). В частности, несоблюдение сторонами простой письменной формы сделки лишает их - при наличии спора - возможности ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и иные доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (ст. 162 ГК РФ). Несоблюдение нотариальной формы сделки, а в случаях, установленных законом, и несоблюдение требований о ее государственной регистрации влечет ничтожность сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Таким образом, наследники, составляя соглашение о разделе наследства, должны под угрозой недействительности сделки позаботиться о соблюдении ее необходимой формы, обязательность которой, как вытекает из сказанного, может основываться и на непосредственном указании закона, и на соглашении сторон.

Кроме того, соглашение о разделе наследства может быть признано недействительным, если нарушены иные требования закона (например, к участию в разделе не привлечен орган опеки и попечительства в тех случаях, когда это необходимо, - ст. 1167 ГК РФ). В ст. ст. 168 - 179 ГК РФ перечислены и другие основания недействительности сделок (нарушение основ правопорядка, заключение мнимой или притворной сделки, а также сделки с применением угроз, физического или психического насилия и проч.).

Закон не устанавливает каких-либо общих правил, определяющих порядок и сроки заключения подобных соглашений, не считая двух следующих.

Во-первых, это императивный запрет на раздел наследства до рождения насцитуруса, т.е. ребенка, зачатого еще при жизни наследодателя (см. ответ на следующий вопрос).

Во-вторых, это правила п. 2 ст. 1165 ГК РФ; в соответствии с ними соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании:

- этого соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство;

- только этого соглашения, когда права наследников на недвижимое имущество были зарегистрированы до его заключения.

Эта норма вводит, таким образом, законодательный приоритет соглашения наследников над свидетельством о праве на наследство. Сказанное подтверждается и правилом п. 3 ст. 1165 ГК РФ, который гласит: "Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства".

Судебная практика, решая вопросы о разделе наследственного имущества, о выделении наследственной доли, нередко сталкивается с двумя проблемами.

Первая проблема заключается в невозможности раздела соответствующего имущества. Невозможность раздела может быть физической или юридической. Физическая невозможность означает, что имущество не может быть разделено без несоразмерного ущерба. При этом под несоразмерным ущербом понимается невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности (например, коллекция картин, монет, библиотеки), неудобство пользования и т.п. (см. п. 35 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") <1>.

--------------------------------

<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

 

Юридическая невозможность означает установленный законом запрет на раздел определенного имущества (например, п. 2 ст. 258 ГК РФ запрещает раздел земельного участка и средств производства крестьянского (фермерского) хозяйства). В подобных случаях наследник вправе получить стоимость своей доли.

Вторая проблема - невозможность соразмерного раздела, при которой выделяемая в натуре часть имущества несоразмерна доле наследника в праве общей собственности, т.е. либо слишком мала, либо слишком велика. Соответственно, в первом случае наследник имеет право на выплату компенсации, а во втором такую компенсацию должен заплатить он остальным участникам долевой собственности.

Важно знать, что полная или частичная замена выдела в натуре на денежную (или иную) компенсацию допускается только с согласия соответствующего наследника.

Закон называет три условия, при совокупности которых такого согласия не требуется:

1) доля наследника в общем имуществе незначительна;

2) эта доля не может быть реально выделена;

3) данный наследник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.

В подобных случаях суд может и при отсутствии согласия наследника обязать остальных наследников - участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.

 

Как охраняются интересы ребенка при разделе наследства?

 

Как известно, наследственное законодательство охраняет интересы не только уже родившихся детей, но и зачатых при жизни наследодателя.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК РФ).

При этом не родившийся наследник - насцитурус - не признается субъектом права. Закон лишь приостанавливает раздел наследства до момента его рождения, т.е. до того времени, когда такой субъект появится.

Если ребенок родится живым, раздел наследственного имущества будет производиться с учетом приходящейся на него доли, если же этого не произойдет, имущество будет разделено между теми наследниками, которые находились в живых к моменту открытия наследства, т.е. по общим правилам.

Кроме того, ГК РФ обязывает соблюдать в процессе раздела имущества с учетом доли указанного наследника норму ст. 37 ГК РФ о правомочиях родителей (усыновителей, опекунов) в отношении своих детей (см. ответ на следующий вопрос).

Важно знать, что раздел наследства, совершенный до рождения наследника, зачатого при жизни наследодателя, признается ничтожной сделкой в силу ст. 168 ГК РФ.

 

Как охраняются законные интересы несовершеннолетних,

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан

при разделе наследства?

 

Закон уделяет особое внимание защите интересов лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут понимать значения своих действий или руководить ими.

В соответствии со ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. Это значит, что от имени таких лиц действуют их законные представители - родители (усыновители), опекуны и попечители.

К совершению сделок, влекущих раздел имущества несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, в том числе раздел наследственного имущества, должны быть привлечены органы опеки и попечительства. Дело в том, что без предварительного согласия этих органов родители (усыновители) и опекуны не вправе совершать, а попечители - давать согласие на совершение подобных сделок.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона об опеке и попечительстве предварительное разрешение органа опеки и попечительства (или отказ в выдаче такого разрешения) должно быть предоставлено законным представителям в письменной форме не позднее чем через 15 дней с момента подачи заявления. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть мотивирован. И предварительное разрешение, и отказ в его выдаче могут быть оспорены в судебном порядке родителями (усыновителями), опекуном или попечителем, иными заинтересованными лицами, а также прокурором.

Закон (п. 3 ст. 37 ГК РФ) запрещает участие родителей, иных законных представителей ребенка в совершении сделок с ним, за исключением передачи ему имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование. Это значит, что, если в числе наследников есть не только несовершеннолетние дети, но и их родители, они не могут заключить соглашение о разделе, иные сделки в отношении наследства.

Рассмотрим такую ситуацию: после смерти наследодателя его квартира перешла к супруге и двум сыновьям, один из которых малолетний. Взрослый сын требует продать квартиру, чтобы разъехаться, однако мать не может подписать соответствующие документы одновременно и от своего имени, и от имени несовершеннолетнего сына.

На практике интересы детей в подобных случаях представляет орган опеки и попечительства.

Аналогичным образом закон защищает интересы граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

 

Кто имеет преимущественное право на неделимую вещь

при разделе наследства?

 

Неделимой называется вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения (абз. 1 ст. 133 ГК РФ). Например, невозможно разделить автомобиль, концертный рояль.

Судебная практика признает неделимыми и такие вещи, раздел которых в натуре хотя и возможен, однако влечет существенное ухудшение их технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности (например, коллекция картин, монет, библиотеки), неудобство пользования и т.п. (см. п. 35 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8).

Сюда следует отнести и однокомнатную квартиру, другое жилье, раздел которого невозможен или весьма затруднен.

Гражданский кодекс РФ (ст. 1168) называет три категории наследников, которые имеют преимущественное право на неделимую вещь.

Во-первых, это наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь. При разделе наследства он имеет преимущественное право на получение - в счет своей наследственной доли - этой вещи перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они указанной вещью или нет.

Данное правило относится и к жилому помещению, раздел которого в натуре невозможен. Наследник, обладавший вместе с наследодателем правом общей собственности на такое жилье, имеет преимущественное право на его получение (в счет своей наследственной доли) перед всеми другими наследниками, в том числе и перед теми, кто проживал в нем ко дню открытия наследства, даже если они не имеют иного жилья.

Во-вторых, это наследник, который хотя и не был участником общей с наследодателем собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовался ею.

При этом наследник имеет преимущественное право, если:

- он пользовался неделимой вещью вплоть до открытия наследства, а не когда-либо в прошлом;

- такое пользование было постоянным.

Например, если речь идет об автомобиле, то наличия доверенности на управление им, выданной наследодателем, недостаточно. Необходимо фактическое и постоянное пользование автомобилем на основании доверенности вплоть до момента смерти наследодателя.

Данное право дает преимущество перед теми наследниками, которые:

- не пользовались неделимой вещью;

- не были участниками общей собственности на нее вместе с наследодателем.

Так, если автомобиль был общей собственностью супругов, один из которых умер, а сын управлял им по доверенности, у него не будет преимущественного права на этот автомобиль перед пережившим супругом.

В-третьих, это наследник, проживавший в неделимом жилом помещении наследодателя ко дню открытия наследства, если у него нет другого жилья. Такой наследник имеет преимущественное право на получение данного жилья (в счет своей наследственной доли) перед теми наследниками, которые не являются сособственниками этого имущества.

Вопрос о возможности раздела спорного жилого помещения должен решаться судом с учетом конкретных обстоятельств, поскольку законодательство не содержит по этому поводу каких-либо конкретных критериев.

Некоторые критерии разработаны судебной практикой, например, раздел квартиры в натуре допустим, когда:

- приходящаяся на истца доля жилой площади позволяет выделить ему изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат;

- имеется техническая возможность передачи соответствующему наследнику изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений.

В соответствии с ч. 1 ст. 127 Жилищного кодекса РФ раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива допускается в случае, если каждому из лиц, имеющих право на пай, "может быть выделено изолированное жилое помещение или имеется техническая возможность переустройства и (или) перепланировки неизолированных помещений в изолированные жилые помещения".

 

Как будет решаться вопрос о преимущественном праве

на неделимую вещь, если одним и тем же критериям отвечает

несколько наследников? Например, если в квартире

наследодателя проживали на день открытия наследства

два его сына, у которых нет другого жилья;

если оба пользовались его автомобилем

практически равное количество времени?

 

Очевидно, подобные вопросы должен рассматривать суд с учетом их профессионального статуса, имущественного и семейного положения и проч.

Срок исковой давности по таким делам - три года со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК РФ).

Важно понимать, что предусмотренное законом преимущественное право наследования неделимых вещей действует только в следующих случаях:

- при наследовании по закону, т.е. при отсутствии завещания;

- если завещание есть, но оно определяет только идеальные доли имущества, причитающегося каждому из наследников, без указания конкретных вещей, которые к ним переходят.

 

Кто имеет преимущественное право

на предметы домашней обстановки и обихода?

 

В соответствии со ст. 1169 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода. Эти предметы он может получить в счет своей наследственной доли.

Положение о преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода действует (как и преимущественное право на неделимую вещь) только в том случае, если наследодатель не завещал их конкретным наследникам.

 

Как в данном случае решается вопрос

о преимущественном праве при наличии среди них

нескольких наследников, проживавших

на день открытия наследства совместно с наследодателем?

 

Применительно к случаю, когда условиям наделения преимущественным правом отвечает не один, а несколько наследников, очевидно, предметы обычной домашней обстановки и обихода должны распределяться между наследниками пропорционально их наследственным долям, если они не придут к другому соглашению по этому вопросу.

 

Каким образом устраняется несоразмерность

между получаемым наследственным имуществом

и наследственной долей?

 

Вполне вероятно, что стоимость неделимой вещи (или предмета домашней обстановки), полученной одним из наследников по преимущественному праву, превысит стоимость его доли в наследственном имуществе.

В соответствии с п. 1 ст. 1170 ГК РФ такая несоразмерность устраняется:

- передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства;

- предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Упоминание в законе об "иной компенсации" предполагает, что несоразмерность раздела может быть компенсирована и таким имуществом, которое не входит в состав наследства. Так, наследник, получивший неделимую квартиру на основании преимущественного права на нее, может компенсировать разницу между стоимостью этой квартиры и его наследственной долей, передав другим наследникам собственные деньги, ценные бумаги, любое другое имущество.

При этом в случае реализации преимущественного права на неделимую вещь выбор между получением имущества в натуре и денежной компенсацией принадлежит наследникам, имеющим право на эту компенсацию.

Что касается несоразмерности, возникшей в результате реализации преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода, то она может быть денежной и без согласия наследника, которому выплачивается.

Законодатель предоставляет наследникам право договориться о сроке выплаты компенсации несоразмерности имущества, получаемого ими в натуре, с причитающейся им в соответствии с законом или завещанием наследственной долей. Одновременно он устанавливает, что при отсутствии договоренности выплата компенсаций должна предшествовать реализации преимущественного права.

Таким образом, если соглашение между наследниками не будет достигнуто, спор о разделе наследства, включая сроки предоставления соответствующих компенсаций, будет рассматривать суд. При этом ему необходимо обязать наследников, обладающих преимущественным правом на неделимую вещь (предметы домашней обстановки), выплатить компенсацию другим наследникам до реализации своего преимущественного права.

Важно знать, что в случаях, когда необходимость выплаты компенсации не связана с реализацией преимущественного права, суд, устанавливая сроки предоставления компенсации, должен руководствоваться не этими правилами, а имущественным положением наследников, размерами компенсации и ее формами.

 

Что такое охрана наследства и управление им?

 

С момента открытия наследства и до того времени, когда оно будет принято, наследственное имущество требует охраны, а в ряде случаев - и управления (предприятие, доля в уставном капитале, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ценные бумаги и проч.).

Поэтому исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры, указанные в ст. ст. 1172 и 1173 ГК РФ, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им (см. также ответы на ряд следующих вопросов).

Меры по охране наследства - это в первую очередь опись имущества и передача его на хранение. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни передаются на хранение в банк.

Если в состав наследства входит имущество, которое требует управления, нотариус (либо исполнитель завещания - душеприказчик) заключает договор доверительного управления этим имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры по охране и управлению наследством на основании заявления:

- одного или нескольких наследников;

- исполнителя завещания (душеприказчика);

- органа местного самоуправления;

- органа опеки и попечительства;

- других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (например, родителей несовершеннолетних наследников).

В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает эти меры по согласованию с исполнителем завещания (душеприказчиком). Так, производить опись наследственного имущества вправе только нотариус. Однако он обязан известить душеприказчика о дне и месте этого нотариального действия, чтобы тот мог присутствовать в ходе его производства.

Срок, в течение которого нотариус должен начать осуществление мер, необходимых для охраны и управления наследством, законодательно не регламентирован, однако нотариальная практика исходит из того, что нотариус приступает к принятию необходимых мер, как правило, не позднее трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. Эти меры устанавливаются для защиты интересов наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. К последним закон относит главным образом кредиторов наследодателя.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" <1> справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельца выдаются нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.

 

Какие учреждения, другие юридические лица, кроме банков, обязаны сообщать нотариусу об имуществе, оставшемся после смерти наследодателя? Это в первую очередь налоговые органы, органы юстиции и внутренних дел, таможенные органы. Они не вправе игнорировать запросы нотариусов, в том числе при открытии наследства.

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для вступления наследников во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев. И только в случаях, когда закон предусматривает более длительные сроки принятия наследства (например, при наследовании по представлению), сроки охраны и управления увеличиваются и составляют девять месяцев со дня открытия наследства.

В отличие от этого душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение всего срока, необходимого для исполнения завещания.

Когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. Данный документ закон называет обязательным для исполнения. Отсюда следует, что неисполнение такого поручения влечет административную или дисциплинарную ответственность.

Как видим, закон наделяет нотариуса и душеприказчика разным кругом полномочий. Так, если заключать договоры хранения и доверительного управления может и нотариус, и душеприказчик, то запрашивать сведения об имуществе наследодателя, находящемся у других лиц, направлять поручение о принятии мер по охране и управлению наследством, а также производить опись наследственного имущества - только нотариус. Таким образом, при осуществлении целого ряда мер исполнитель завещания лишен возможности действовать самостоятельно и поэтому должен обращаться к нотариусу.

Как охраняется и управляется та часть наследства, которая находится за границей? По смыслу закона, право консула принимать меры к охране имущества, оставшегося после смерти гражданина России, не связано с поручением от нотариуса по месту открытия наследства (см. п. 2 ч. 1 ст. 38 Основ законодательства о нотариате). Консул обязан принимать меры, направленные на защиту прав и интересов граждан России, в том числе меры по охране оставшегося после их смерти имущества, независимо от того, является ли местом открытия наследства соответствующее иностранное государство или в нем находится лишь часть наследства, открывшегося на территории России.

Как должен поступить нотариус в случае, когда ему стало известно о необходимости охранять оставшееся после смерти человека имущество, а заявление об этом не поступило ни от кого из заинтересованных лиц? Очевидно, когда наследство открыто, т.е. когда заведено наследственное дело, нотариус не только вправе, но и обязан принять все необходимые меры, указанные в законе.

О том, что меры по охране наследства прекращаются, нотариус обязан предварительно уведомить наследников, а если имущество переходит к государству, - соответствующий государственный орган (ч. 2 ст. 68 Основ законодательства о нотариате).

 

В чем заключаются меры по охране наследства?

 

В соответствии со ст. 1172 ГК РФ для охраны наследства нотариус:

1) производит опись наследственного имущества;

2) производит оценку этого имущества;

3) вносит наличные деньги на свой депозит;

4) передает на хранение банку валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги;

5) если стало известно, что в состав наследства входит оружие, уведомляет об этом органы внутренних дел;

6) передает остальное наследственное имущество (если оно не требует управления) по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по своему усмотрению.

Когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен душеприказчик, хранение указанного имущества обеспечивает он - самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению душеприказчика.

Предусмотренный ГК РФ перечень не является исчерпывающим, при необходимости могут быть приняты и другие меры по охране наследственного имущества. Известно, например, что нотариус по месту открытия наследства может направить поручение нотариусу по месту нахождения части наследственного имущества в целях принятия мер по его охране. Сюда же следует отнести нотариальный запрос, направляемый банкам, иным организациям и учреждениям по поводу имущества, принадлежавшего наследодателю.

Что касается других действий нотариуса, то они являются подготовительными по отношению к мерам по охране наследства. Это:

1) оповещение об открытии наследства наследников, место нахождения которых нотариусу известно;

2) вызов наследников путем публикации извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации;

3) принятие заявлений о принятии наследства или об отказе от наследства;

4) установление места открытия наследства;

5) выявление состава наследственного имущества;

6) установление наличия наследственного имущества по месту открытия наследства и его состава, а также установление иных мест нахождения такого имущества;

7) извещение наследников, исполнителя завещания и при необходимости органа опеки и попечительства о предстоящей описи наследственного имущества;

8) приглашение двух свидетелей, в присутствии которых должна производиться опись наследственного имущества;

9) если имущество в порядке наследования может перейти к государству, извещение об открытии наследства и о предстоящей описи наследственного имущества соответствующего государственного органа;

10) принятие предварительных мер по охране наследственного имущества: опечатание помещения, в котором оно находится, и т.п.

 

Каков порядок описи наследственного имущества?

 

Основной и необходимой мерой по охране наследства является опись имущества, без нее нельзя приступить ни к каким другим мерам по охране и управлению наследством.

Нотариус описывает наследство в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Это значит, что в качестве свидетелей могут быть допущены любые граждане, кроме:

- тех, кто принимал участие в удостоверении завещания;

- тех, в чью пользу составлено завещание или сделан завещательный отказ (а равно супруг такого лица, его дети и родители);

- лиц, которые не могут адекватно засвидетельствовать процедуру описи (недееспособные, неграмотные и т.п.).

Опись, составленная без свидетелей, признается недействительной в судебном порядке, по жалобе любого заинтересованного лица.

Помимо свидетелей при производстве описи наследственного имущества могут присутствовать наследники, исполнитель завещания и (в случаях, когда среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане) представители органа опеки и попечительства.

В акте описи наследства указываются:

1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись; дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса; нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;

2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или заявления (поручения) о принятии мер к охране наследства;

3) дата, время и место производства описи; сведения о свидетелях и об иных лицах, присутствующих при описи;

4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя; время его смерти и место нахождения описываемого имущества;

5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба и печать;

6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.

На каждой странице акта подводится итог количества описанных вещей и предметов (и их стоимости), а по окончании описи - общий итог количества вещей и предметов (и их стоимости).

В акт описи должно быть включено все имущество (в том числе личные вещи наследодателя). Заявления физических и юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, свидетелями и иными лицами, присутствовавшими при производстве описи.

При необходимости передачи наследственного имущества на хранение или в доверительное управление на акте указываются сведения о том, кому вверяется описанное имущество, и делается отметка, что он предупрежден об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу имущества, подвергнутого описи.

Если опись имущества невозможна (например, наследники, проживавшие совместно с наследодателем, против этого возражают), нотариус составляет акт об отказе его предъявить. Если имущество, подлежащее описи, отсутствует (вывезено наследниками, другими лицами), об этом также должен быть составлен акт. При этом заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об истребовании наследственного имущества.

Если при описи обнаружены наличные деньги, они, повторим, вносятся в депозит нотариуса.

 

В чем заключается оценка, передача на хранение в банк

и другие меры по охране наследственного имущества?

 

Оценка наследственного имущества производится по соглашению между наследниками и лишь в случае, когда этого потребует исполнитель завещания, наследник или представитель органа опеки и попечительства.

При отсутствии согласия между наследниками имущество оценивает независимый оценщик за счет заинтересованного лица, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1> в качестве оценщиков могут выступать физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность (ст. 4). В то же время есть объекты, оценивать которые вправе определенные структуры. Так, оценка жилых строений и жилых помещений возложена на государственные и муниципальные организации технической инвентаризации (см. Положение о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1301 <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.

<2> СЗ РФ. 1997. N 42. Ст. 4787.

 

Обнаруженные при описи валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, а также не требующие управления ценные бумаги нотариус передает на хранение банку по договору (п. 2 ст. 1172 ГК РФ).

К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги, к драгоценным металлам - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий и осмий), к драгоценным камням - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг и уникальные янтарные образования.

О заключении договора хранения перечисленных ценностей банк выдает нотариусу именной сохранный документ, предъявление которого является основанием для выдачи этих ценностей (п. 2 ст. 921 ГК РФ).

Что касается обнаруженного в составе наследства оружия, то ст. 20 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <1> предусматривает: в случае смерти собственника гражданского оружия "до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими".

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.

 

Наконец, имущество из состава наследства, для которого не установлен особый порядок хранения, нотариус передает (по договору хранения) наследникам либо другим лицам по своему усмотрению. Если в завещании назначен душеприказчик, то этими вопросами занимается он.

Расходы по хранению наследственного имущества распределяются между наследниками пропорционально их долям в этом имуществе.

 

Что такое доверительное управление

наследственным имуществом?

 

По договору доверительного управления одна сторона - учредитель управления передает другой стороне - доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица - выгодоприобретателя (п. 1 ст. 1012 ГК РФ).

Это общее законодательное правило применимо и к наследственным отношениям. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус заключает такой договор в качестве учредителя доверительного управления.

Когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен душеприказчик, права учредителя доверительного управления принадлежат ему.

Почему вообще встает вопрос об управлении наследственным имуществом, если оно, как известно, принадлежит наследникам с момента открытия наследства? Дело в том, что правомочия собственника они приобретают только после принятия наследства, а для этого установлен срок - шесть месяцев с момента его открытия. Если же имущество требует государственной регистрации, то наследники смогут принять его еще позже (шесть месяцев плюс время, необходимое для регистрации).

Date: 2015-11-15; view: 225; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию