Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 3 page





Однако этот статут, как и многие последующие акты, в значительной мере сохранял принцип факультативности выдачи привилегий на изобретения, поэтому родиной патентного права, т.е. права, в силу которого патент выдается в обязательном порядке при соответствии объекта критериям патентоспособности, считается Франция с ее патентным законом от 7 января 1791г.

В чем же состояло главное назначение патентного права? Главная задача патентного права заключалась, да, собственно, и в настоящее время заключается, в том, чтобы обеспечить предпринимателю возможность экономического присвоения изобретения, подобно тому как он присваивает материальные средства и продукты производства.

При этом необходимо было решить вопрос о способе охраны творческих результатов, являющихся нематериальными благами. Из всех известных правовых форм наиболее известной оказалась система охраны объектов собственности. Но право собственности распространяется на пространственно ограниченные материальные объекты. Знания же не имеют таких границ, поэтому их попытались заформализовать и охранять уже в виде, изложенном в формуле изобретения. Так появилось право промышленной (интеллектуальной) собственности.

Данная концепция получила закрепление в статье 1 патентного закона Франции от 7 января 1791г., установившей, что "всякое изобретение или открытие есть собственность его автора".

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе признаков охраноспособности патентоспособного объекта, определение первенства (приоритета) в установленном порядке, проверку новизны и установление особого режима использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.

Свои задачи патентное право выполняет путем установления правил о том, что: 1) патент охраняет новшество только в его формализованном виде (как оно изложено в формуле изобретения); 2) патент закрепляет исключительное право использовать то, что запатентовано (на время действия патента создается монополия патентообладателя в области производства и сбыта запатентованной продукции); 3) патент признается отчуждаемым и при его передаче (продаже) все права и преимущества, основывающиеся на праве на изобретение, переходят к приобретателю.

По мнению А. Пиленко, привилегию, выданную М.В.Ломоносову 14 декабря 1752г., можно считать прототипом российского патента. Привилегия «на делание разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей» гласила: «Дабы он, Ломоносов, как первый в России тех вещей секретов сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет никому другим в заведении тех фабрик дозволения не давать»[4].

Первый патентный закон в России "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах" был принят в 1812г. В нем определялось, что «привилегия есть свидетельство, удостоверяющее в том, что указанное в ней изобретение было в свое время предъявлено Правительству, как собственность, принадлежащая лицу, указанному в привилегии». Этим актом устанавливался порядок выдачи привилегий на изобретения на 3, 5 и 10 лет. Привилегия выдавалась министерством внутренних дел без проверки существа изобретения. Однако, если устанавливался факт отсутствия новизны изобретения, привилегия (выданная) могла быть оспорена в суде.

Первой привилегией, выданной в соответствии с этим актом, считается привилегия Р. Фултона от 10 декабря 1813г. на устроение изобретенного им особого рода судна, приводимого в движение парами, и на «употребление онаго в действо не только для сообщения между Петербургом и Кронштадтом, но и на судоходных реках в России»[5].

В 1896 г. в России был принят довольно совершенный патентный акт – "Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования". Он давал четкое определение изобретения: оно должно было относиться к области промышленности и иметь существенную новизну.

Была введена проверочная система экспертизы заявок.

Привилегия выдавалась на срок до 15 лет, исчисляемый с момента подписания патентной грамоты.

Вводились правила о свободной переуступке привилегии, возможности выдачи лицензии. Если изобретение не было реализовано в течение 5 лет, привилегия могла быть прекращена в принудительном порядке.

С 1812 по 1917г. в России было зарегистрировано 36 тысяч изобретений, т.е. около 350 изобретений в год.

С середины XIXв. наряду с изобретениями в России стали охраняться и промышленные образцы. В 1864г. было принято "Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели". Этим актом создателю рисунка или модели, предназначенным для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных изделиях, предоставлялась возможность закрепить исключительное право на их использование на срок до 10 лет.

На всех изделиях, в которых использовался промышленный образец, помещался особый знак, удостоверяющий принадлежность исключительного права владельцу. В случае самовольного использования зарегистрированного промышленного образца виновное лицо привлекалось к ответственности в форме возмещения убытков и денежного штрафа.

Начало советскому изобретательскому праву было положено декретом от 30 июня 1919г. Этим декретом были отменены "все законы и положения о привилегиях на изобретения, изданные до опубликования декрета" (п. 10). Патентная система охраны ликвидировалась и была введена новая, не известная форма охраны изобретений – авторское свидетельство.

Текст декрета гласил: "Изобретения, признанные полезными, объявляются достоянием РСФСР… – И далее: – Авторское право на изобретение сохраняется за изобретателем и удостоверяется авторским свидетельством, выдаваемым изобретателю Комитетом по делам изобретений".

За изобретателем сохранялось также право на вознаграждение в случае использования его изобретения.

Таким образом, впервые в истории провозглашался принцип беспрепятственного использования ценных технических решений в интересах всего общества.

Первыми актами СССР в области охраны промышленной собственности были закон "О патентах на изобретения" и закон "О промышленных образцах(рисунки и модели)", которые были утверждены ЦИК и СНК СССР 12 сентября1924г. Эти акты были приняты в годы НЭПа и поэтому особенности экономики этого периода ярко отразилась в них. Разрешение частного предпринимательства, введение рыночных отношений повлекло за собой установление патента как формы охраны прав на изобретение. Патенты могли получать не только государственные и кооперативные организации, но и частные предприниматели. Государству предоставлялось право на принудительный выкуп патента и принудительную лицензию. Этим же законом за преждепользователем сохранялось право применения освоенной им техники, несмотря на выдачу патента другому лицу.

Суду предоставлялось право аннулировать патент, если в течение 5 лет с момента его выдачи он умышленно не был использован в промышленности (срок патента определялся в 15 лет).

С этого времени в стране восстановилось действие патентов, выданных в дореволюционный период.

К началу тридцатых годов ХХ века в СССР приступили к «развернутому строительству социализма», НЭП был «свернут» и это привело к принципиальным изменениям в правовом регулировании. Было введено правило о возможности получения автором либо авторского свидетельства, либо патента. Однако для советских граждан право получения патента как буржуазной формы охраны изобретений ограничивалось и законодательно, и идеологически. Поэтому советские граждане в 99,99% случаев получали авторские свидетельства. Патенты получали иностранцы, т.к. форма «авторское свидетельство» существовала только в странах социалистического содружества и не позволяла правообладателю использовать преимущества исключительного права, предоставляемого ему патентом.

Распад СССР как единого государства привел к кризисной ситуации в области изобретательного (патентного) права. В России начался переход на рыночные методы хозяйствования и поэтому 23 сентября 1992 года был принят Патентный закон РФ, который отказался от авторского свидетельства как формы охраны изобретений и промышленных образцов и установил принятую мировой практикой и законодательством форму патента.

С 1 января 2008 года патентные права регулируются ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Гражданский кодекс устанавливает, что:

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами настоящего кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

4. Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Что такое изобретение как объект современного патентного прав? В соответствии со ст. 1350 Гражданского кодекса РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Из этого следуют определенные выводы:

Во-первых, термин «охраняется» указывает на то, что изобретение – это далеко не все то, что объективно относится к результатам изобретательской деятельности, и что следует различать понятие изобретения как определенного естественно-технического явления, результата и правовое понятие изобретения, изобретения как объекта права.

Во-вторых, термин «охраняется» указывает на то, что объектом правовой охраны новшество становится только в случае признания (квалификации) его в качестве изобретения компетентным государственным органом.

Изобретение как естественно-техническое явление представляет собой творческое решение практической (утилитарной) задачи; это создание нового принципа, правила работы, «находка умственная», по определению В.Даля.

Изобретение как продукт духовной, творческой деятельности является нематериальным благом. Это определенным образом сформулированная идея, мысль, сообразуясь с которой изготовляют конкретные материальные вещи: новые машины, конструкции, вещества и т.д.

Следует отметить, что в свое время была высказана и иная, не соответствующая природе патентного права, точка зрения о сущности изобретения. Г.Н. Анисов писал: «изобретение – это предмет материального мира, созданный искусственно, в результате творческой, преобразовательной человеческой деятельности[6]. В связи с подобными утверждениями проф. А.А.Пиленко сто лет назад справедливо отмечал, что «… всякое изобретение … имеет исключительно абстрактно-идейное содержание, и с вещественным своим субстратом отождествляется только в неразвитом мышлении»[7].

В-третьих, изобретением признается техническое решение задачи. Это прямо указывает на то, что: а) изобретение должно не просто ставить задачу, а давать её конкретное решение, т.е. изобретатель должен указать не только на то, что нужно и можно сделать, но и как это можно сделать. Поэтому результат чисто теоретический научной деятельности не может признаваться изобретением. Ярким примером различий между теоретической и изобретательской деятельностью являются работы Гельмгольца и Эдисона в области акустики. Гельмгольц изучил в деталях действие механизма, воспроизводящего и воспринимающего звуки, а затем опубликовал результаты своих исследований в научном трактате, который получил широкую известность. В его трактатах не было ни намека, ни предположения о том, как можно сохранить в течение длительного времени услышанный звук. Это сделал Эдисон изобретя свой фонограф; б) техническое решение должно быть осуществимым, т.е. не противоречить объективным законам природы. Поэтому не могут быть признаны изобретениями предложения неосуществимые, т.е. противоречащие законам природы (например, предложение вечного двигателя – «perpetuum mobile»). Интересно отметить, что первый патент на машину вечного движения был выдан еще 9 марта 1635г. Всего же с начала патентования (XVII век) и до 1903г. на машины вечного движения было выдано шестьсот патентов[8]; в) изобретением прямо признается не любое, а только техническое решение задачи, т.е. решение должно было связываться со средствами техники – с конструкциями, технологиями, материалами. Изобретение может решать любую практическую задачу в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования, но исключительно техническими, а не какими-либо иными средствами (экономическими, организаторскими и т.п.)

Согласно ГК РФ, как и Патентному закону 1992 года изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Следует отметить, что критерии патентоспособности изобретения изменились. Это связано со стремлением и необходимостью единообразного определения патентоспособности во всем мире. Например, § 1 Патентного закона ФРГ устанавливает: «Патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, основываются на изобретательской деятельности и могут быть применены промышленным путем»[9]. Закон о патентах на изобретения Франции (ст.6): «Могут быть запатентованы новые изобретения, основанные на изобретательской деятельности и пригодные к промышленному применению»[10]. В соответствии с п.1 ст.27 Соглашения ТРИПС «патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники, при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми».

Наиболее характерным признаком любого объекта патентного права, в т.ч. изобретения, является новизна. Новизна – это неизвестность технического решения из установленных законом источников информации в определенных временных и территориальных границах. С точки зрения временных границ таковой является дата приоритета изобретения. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение. Вместе с тем приоритет может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет). Для этого заявка на изобретение должна поступить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев с указанной даты.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, обязан сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить ему заверенную копию первой заявки не позднее шестнадцати месяцев с даты её подачи в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В случае, когда разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определенному соглашением между заявителями.

С точки зрения территориальных границ новизна изобретений является мировой. В Гражданском кодексе РФ новизна определяется как неизвестность изобретения из уровня техники: «Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с законом, и запатентованные в РФ изобретения и полезные модели».

Отсюда следует, что при решении вопроса о новизне всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.д. информация во внимание не принимается.

Патентный закон исходя из интересов авторов (заявителей) установил важную льготу по новизне. Согласно п. 3 ст. 1350 ГК не признается обстоятельством, препятствующим признанию изобретения новым, патентоспособным, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. Это позволяет проверить наличие у изобретения качеств, делающих целесообразным получение патента.

Следующий признак патентоспособного изобретения – изобретательский уровень. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Иначе говоря, новое решение для признания его изобретением должно не просто вытекать из существующего уровня знаний, а представлять некоторый качественный скачок, превышать уровень обычного проектирования.

Это требование реализовано по закону США – как «неочевидность изобретения», в ФРГ, Франции – как «изобретательная деятельность».

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после даты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их появлением предложенное решение задачи и стало очевидным. Предоставленная заявителю шестимесячная льгота по новизне в равной мере принимается и при определении изобретательского уровня.

Установление признака «изобретательский уровень» предполагает уяснение понятий «специалист» и «очевидность».

Практика патентных ведомств зарубежных стран под таким специалистом подразумевает лицо, обладающее доступными средними знаниями в той области, в которой он работает и к которой относится заявленное изобретение.

Изобретение не должно явным для специалиста образом следовать из уровня техники, быть для специалиста очевидным. В Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве это понятие раскрывается следующим образом. Очевидное – это значит не выходящее за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, а также не предполагающее использования изобретательского таланта, который выходил бы за пределы предполагаемого уровня специалиста в определенной области техники. Следовательно, все, что прямо и логически вытекает из уровня техники, считается очевидным[11]. Поэтому изобретение не будет соответствовать критерию изобретательского уровня, если предлагаемое техническое решение отличается от известного добавлением определенных элементов или изменением их числа комбинаций, если заранее известно, что желаемый эффект может быть достигнут такими изменениями.

Промышленная применимость – это третий признак патентоспособного изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении других отраслях экономики или социальной сфере.

В литературе отмечается, что основная роль требования промышленной применимости заключается в проверке возможности реализации заявленного решения в виде конкретного материального средства, а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного изобретения достигается декларированный заявителем результат. В понятие промышленной применимости не включается требование положительного эффекта в том его смысле, какой в него вкладывался прежним советским изобретательским правом. Промышленная применимость означает лишь принципиальную возможность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако не свидетельствует о преимуществах и достоинствах заявленного изобретения перед известными решениями. С позиции современного российского патентного законодательства полезность и нужность изобретения должны оцениваться не в стадии экспертизы, а в практической деятельности и в условиях рыночной конъюнктуры[12].

В России, как и в других странах, признаку промышленная применимость дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности.

Интересно, что согласно Примечанию 5 ст. 27 Соглашения ТРИПС установлено, что «для целей настоящей статьи страна - член может считать термины «изобретательский уровень» и «являются промышленно применимыми» соответственно синонимами терминов «неочевидный» и «полезный».

Объекты изобретений.

Объекты, не признаваемые изобретениями

В зависимости от объекта, в котором реализуется техническое решение, изобретения, подразделяются на:

1) продукты, которые в свою очередь подразделяются на устройства, вещества, штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений;

2) способы.

Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий и т.д.

В изобретении - устройстве решение задачи означает ответ на вопрос: как устроено изделие? Оно выражается, прежде всего, конструктивными (схемными) признаками. Сущностью такого изобретения может быть особая форма инструмента, приспособления, детали, узла. Оно может отличаться особым сочетанием элементов или особым характером связей между элементами, составляющими устройство. К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

В изобретениях, относящихся к способам, решение задачи заключается в ответе на вопрос «как делают?». Другими словами, способ характеризуется технологическими приемами, последовательностью операций, их режимами, технологическим применением тех или иных орудий труда, материалов и т.п.

Согласно п.1 ст.1350 Гражданского кодекса к способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий надматериальным объектом с помощью материальных средств.

Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом.

В изобретениях-веществах техническое решение задачи заключается в ответе на вопрос: из чего состоит?, т.е. характеризуется входящими в его состав ингредиентами (составными частями) либо новым соотношением ингредиентов.

К веществам как объектам изобретения относятся:

- индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии;

- композиции (составы, смеси);

- продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизма, культурам клеток растений и животных как объектам изобретения относятся:

- индивидуальные штаммы микроорганизмов: бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.;

- индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток;

- консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Область практического применения микроорганизмов чрезвычайно широка – от переработки первичных сельскохозяйственных продуктов до катализа сложных химических реакций. – «В организме коровы, которая весит 500 кг, образуется за сутки всего около 0,5 кг белка, тогда как 500 кг дрожжевых клеток синтезируют за тот же срок более 50 т белка»[13]. Именно способность штаммов микроорганизмов продуцировать полезные продукты (например антибиотики) и их высочайшая продуктивность привели в середине ХХ в. к признанию их особым объектом изобретений, хотя они, являясь живыми биологическими системами, не могут рассматриваться в качестве классического технического изобретения.

Гражданский кодекс РФ выделяет две группы объектов, не признаваемых изобретениями. Согласно п.5 ст.1350 не являются ими:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Особо указано, что исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, получаемых такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Следует иметь в виду, что многие из перечисленных в указанных нормах объектов охраняются как иные объекты исключительных прав (интеллектуальной собственности).

Например, компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией (1971г.) – ст. 10 ТРИПС, ст.1259 ГК РФ.

Оформление прав на изобретение

Как уже отмечалось, для того чтобы изобретение стало объектом правовой охраны, недостаточно факта создания патентоспособного решения, требуется и факт официального признания (квалификации) такого решения в качестве изобретения компетентным государственным органом – федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Порядок оформления прав на изобретение регулируется ч. 4 ГК РФ и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 06.06.2003г.

Оформление прав начинается с составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Правом на подачу заявки обладают автор изобретения, работодатель или их правопреемник.

Заявка может быть подана этими лицами (именуемыми заявителями) непосредственно либо через патентного поверенного или иного представителя. Физические лица, постоянно проживающие за пределами РФ, иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации.

Заявка на изобретение должна содержать ряд документов, составленных в строгом соответствии с установленными для них требованиями.

Этими документами являются:

1. Заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения.

Заявление подписывается заявителем и представляется в трех экземплярах. Если заявитель – юридическое лицо, заявление подписывает руководитель организации или уполномоченное на это лицо, указывается должность подписывающего лица, а подпись скрепляется печатью организации. Если заявка подается через патентного поверенного или иного представителя, заявление подписывает патентный поверенный либо иной представитель.

2. Описание изобретения. Описание изобретения должно раскрывать изобретение настолько полно, чтобы, руководствуясь им, можно было осуществить изобретение (требование полноты описания).

Описание имеет определенную структуру: оно начинается с названия изобретения. Название должно соответствовать сущности изобретения и характеризовать, как правило, назначение объекта. По общему правилу название излагается в единственном числе.

Например: «Способ получения анимоактивного полиакриламида».- Патент РФ № 2137780. Патентообладатель – Пермский завод им. С.М. Кирова.

Далее указывается область техники, к которой относится изобретение. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

Уровень техники. В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них прототипа – аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков.

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения.

Сущность изобретения. В этом разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направленно заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения.

Date: 2015-09-26; view: 264; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию